Ha a másodfokú bíróság az elsőfokú ítélet részbeni megalapozatlanságát anélkül, hogy annak okáról és mibenlétéről számot adna, tévesen állapítja meg, akkor a másodfokú eljárásban az eltérő tényállás megállapításának jogi alapja is hiányzik. Ebben az esetben a harmadfokú bíróság az ítéletnek a másodfokú bíróság eltérő tényállás megállapítását eredményező részét a tényállásból kirekeszti – azzal, hogy lehetősége van a tényállást a bűnösség megítélését nem érintően helyesbíteni –, és a másodfokú bíróság által felmentett vádlott bűnösségét megállapíthatja [Be. 619. § (3a) és (3b) bek.].
[1] A törvényszék ítéletével a II. r. vádlottat bűnösnek mondta ki bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás bűntettének kísérletében [Btk. 396. § (1) bek. a) pont, (5) bek. a) pont] és bűnsegédként elkövetett csalás bűntettében [Btk. 373. § (1) bek., (6) bek. a) pont]. Ezért őt – halmazati büntetésül – 2 év börtön fokozatú szabadságvesztés büntetésre ítélte, amelynek a végrehajtását 4 év próbaidőre felfüggesztette. Megállapította, hogy a II. r. vádlott a szabadságvesztés büntetés végrehajtásának elrendelése esetén a büntetés kétharmad részének kitöltése után bocsátható feltételes szabadságra. Egyetemlegesen kötelezte az I. r. és a II. r. vádlottat arra, hogy az 1. számú Bank Zrt. (mint magánfél) részére az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül fizessenek meg 171 200 000 forint tőkét és ennek az ítéletben meghatározott naptól a kifizetés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatát, egyebekben a magánfél polgári jogi igényét elutasította. A polgári jogi igénnyel összefügésben kötelezte az I. r. és a II. r. vádlottat, hogy az 1. számú Bank Zrt. magánfél illetékfeljegyzési joga folytán meg nem fizetett 1 500 000 forint eljárási illetéket egyetemlegesen fizessék meg az államnak. Kötelezte továbbá a II. r. vádlottat 181 487 forint bűnügyi költség megfizetésére, míg 226 144 forint bűnügyi költség tekintetében megállapította, hogy az az államot terheli.
[2] A kétirányú fellebbezések folytán eljáró ítélőtábla mint másodfokú bíróság a ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét II. r. vádlott tekintetében megváltoztatta és az ellene bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás bűntettének kísérlete [Btk. 396. § (1) bek. a) pont, (5) bek. a) pont] és bűnsegédként elkövetett csalás bűntette [Btk. 373. § (1) bek., (6) bek. a) pont] miatt emelt vád alól felmentette. Az 1. számú Bank Zrt. polgári jogi igényének érvényesítését egyéb törvényes útra utasította, az illeték megfizetésére kötelező rendelkezést mellőzte. Megállapította, hogy az elsőfokú eljárásban a II. r. vádlott vonatkozásában felmerült bűnügyi költséget az állam viseli.
[3] Az ítélőtábla mint másodfokú bíróság a végzésével az elsőfokú ítéletet I. r. vádlott tekintetében hatályon kívül helyezte és vele szemben az eljárást megszüntette, figyelemmel arra, hogy az I. r. vádlott elhunyt.
[4] A másodfokú bíróság ítéletét a kihirdetéskor jelenlévő II. r. vádlott és védője tudomásul vette, míg a fellebbviteli főügyészség törvényes határidőn belül másodfellebbezést jelentett be II. r. vádlott terhére részbeni megalapozatlanság okán, a II. r. vádlott bűnöségének megállapítása és büntetés kiszabása végett, amelyet átiratában indokolt. Ebben kifejtett álláspontja szerint a másodfokú bíróság – megalapozatlansági okok hiányában – törvénysértő módon állapított meg az elsőfokú bíróságétól eltérő tényállást, ami a Be. 619. § (3a) bekezdése alapján az elsőfokú ítélet szerinti történeti tényállás visszaállításával orvosolható.
[5] Érvelése szerint az elsőfokú bíróság helyesen jutott arra a következtetésre, hogy az 1. számú Kft. és a 2. számú Bank Zrt. közötti jogügylet a bankgaranciaprogram szándékos megkerülésével ment végbe, a hitelcél valójában, a II. r. vádlott által is tudottan a 2. számú Kft. hiteleinek restrukturálása volt.
[6] Ezt támasztja alá, hogy az I. r. vádlott által irányított 2. számú Kft. a gazdasági válság okán 2009. év második félévére fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetbe került és ez év utolsó negyedévében az I. r. terhelt egyeztetést folytatott a 2. számú Bank Zrt. referenseként eljáró II. r. vádlottal a 2. számú Kft. 2. számú Bank Zrt. felé fennálló, lejárt hiteleinek rendezése, valamint a hitelek restrukturálása tárgyában. A II. r. vádlott ennek során tájékoztatta az I. r. vádlottat, hogy a kormány által a Gazdaságélénkítési Bankgarancia Programról szóló 1122/2009. (VII. 23.) Kormányhatározattal létrehozott MFB Gazdaságfejlesztési Programjában a 2. számú Kft. a pénzügyi helyzete okán, valamint a program szabályaira tekintettel – miszerint a bankgarancia meglévő hitelek kiváltásához nem hívható le – nem jogosult részvételre, ugyanakkor a döntően a 2. számú Kft. tulajdonában lévő, termelői tevékenységet folytató 1. számú Kft. igen. Így az 1. számú Kft. kötött bankgaranciával biztosított hitelkeret-szerződést a 2. számú Bank Zrt.-vel. Ez alapján az elsőfokú bíróság okszerűen állapította meg, hogy e szerződés valódi célja a 2. számú Kft. hitelének restrukturálása volt, amelyről II. r. vádlott is tudott és amelyet a „pénz útja” kétséget kizáróan igazol, hiszen a 2. számú Bank Zrt. a bankgarancianyilatkozat kibocsátásának napján folyósította a 2 140 000 000 forint összegű hitelt az 1. számú Kft. részére, amely cég az összeget még ugyanaznap tovább utalta a 2. számú Kft.-nek, mely gazdasági társaság ugyanezen a napon 2 252 358 677 forintot utalt át a 2. számú Bank Zrt. részére a fennálló és már lejárt tartozásainak rendezésére.
[7] Rámutatott, hogy a bankgarancia-kérelemhez benyújtott üzleti terv szerint az 1. számú Kft. a hitelből 2. számú Kft.-től alapanyagot (műtrágyát) vásárol, azt feldolgozza, eladja és az így befolyt vételárból törleszti a 2. számú Bank Zrt. felé a – bankgaranciával biztosított – hitelét. Ezzel szemben a NAV 2010. október–decemberi vizsgálata során az 1. számú Kft. ügyvezetője, 1. számú tanú úgy nyilatkozott, hogy a megvásárolt műtrágya egy részét továbbértékesítették (részben a 2. számú Kft.-nek), a tárgyaláson pedig azt is vallotta, hogy „ahhoz, hogy az üzleti tervben foglaltakat meg tudjuk valósítani, tárolókapacitást kellett volna növelni, meg embert felvenni”. Ezen túlmenően 2. számú tanú és 1. számú tanú tanúvallomásaikban előadták, hogy a hitelösszeg lehívásához szükséges adásvételi szerződésekhez kapcsolódó átadás-átvételi jegyzőkönyvek valótlanok, hiszen egyetlen nap alatt ekkora mennyiségű műtrágyát különböző helyeken nem lehetett átvenni.
[8] A főügyészség fellebbezésében egyetértett az elsőfokú bírósággal abban is, hogy az 1. számú Kft. részéről értelmetlen volt a hitel folyósításának napján a teljes összeget azonnal árura költeni, hiszen a folyamatos gyártás miatt arra nem egyszerre volt szükség. Mindebből álláspontja szerint kizárólag azt a következtetést lehet levonni, hogy a bankgarancia igénybevételéhez nélkülözhetetlenül szükséges üzleti terv egyértelműen valótlan tartalmú volt, annak elkészítésére csak a hitelkeretszerződés valós céljának leplezése érdekében került sor.
[9] Kifejtette, hogy a II. r. vádlott aktívan részt vett a hitelkeret-szerződés megkötésében, éppen ő volt az, aki felvetette az I. r. terheltnek a bankgarancia-programban való részvételt, továbbá a 2. számú Bank Zrt. limitjóváhagyó döntése is kifejezetten azt tartalmazta, hogy az 1. számú Kft.-nek adott forgóeszközhitel célja a 2. számú Kft. 2. számú Bank Zrt.-vel szemben fennálló hitelállományának átstrukturálása volt. Előadta, hogy a II. r. vádlott a banki ügyintézéssel, az 1. számú Bank Zrt. felé történő kapcsolattartással kifejezett segítséget nyújtott a bűncselekmény elkövetéséhez.
[10] A fellebbviteli főügyészség az 1. számú Bank Zrt. részéről megvalósított hanyag ellenőrzést csak sértetti közrehatásként tartotta értékelhetőnek, amely nem eredményezheti a tévedésbe ejtés meg nem állapíthatóságát; az 1. számú Bank Zrt. előtt a hitelkeret-szerződés megkötésének alapjául szolgáló valós szerződési akarat nem volt ismert.
[11] Mindezek alapján a Be. 619. § (3a) bekezdése szerint az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás visszaállítása indokolt és az ily módon megalapozottá tett tényállásból kizárólag II. r. vádlott bűnösségére lehet okszerű következtetést levonni.
[12] A büntetéskiszabás körében hangsúlyozta, hogy a bűncselekményt megvalósító szerződéses konstrukció ötletét a II. r. vádlott vetette fel, aki annak véghezvitelében is aktív szerepet játszott, vagyis a bűnsegédi magatartás ellenére szerepe nem volt marginális. A büntetéskiszabási körülmények közül kiemelte a kár és a vagyoni hátrány mértékét, a hasonló bűncselekmények elszaporodottságát, és azt, hogy a II. r. vádlott a bűncselekményeket foglalkozása felhasználásával valósította meg.
[13] Mindezek alapján arra tett indítványt, hogy a Kúria a másodfokú bíróság ítéletét a Be. 624. § (2) bekezdése alapján változtassa meg, a II. r. vádlottat mondja ki bűnösnek a Btk. 396. § (1) bekezdés a) pontjába ütköző és az (5) bekezdés a) pontja szerint minősülő költségvetési csalás bűntettében mint bűnsegédet, valamint a Btk. 373. § (1) bekezdésébe ütköző és az (5) bekezdés a) pontja szerint minősülő csalás bűntettében, és ezért ítélje őt határozott ideig tartó, börtön fokozatú szabadságvesztés büntetésre, tiltsa el a közügyek gyakorlásától, határozott időre tiltsa el a pénzügyi szolgáltatóknál közgazdász végzettséghez kötött foglalkozások gyakorlásától, állapítsa meg a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi lehetséges időpontját, érdemben bírálja el a polgári jogi igényt és kötelezze a II. r. vádlottat 181 487 forint bűnügyi költség viselésére, egyebekben pedig a másodfokú bíróság ítéletét hagyja helyben.
[14] A Legfőbb Ügyészség átiratában az ügyészi fellebbezést fenntartotta és nyilvános ülés kitűzését tartotta indokoltnak.
[15] Indokai szerint a másodfokú bíróságnak az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás részbeni felderítetlenségével, a tényállás ügy érdemét érintő iratellenességével, valamint a téves ténybeli következtetésekkel és mindezekkel összefüggésben az elsőfokú bíróság ítélete jelentős mértékű részbeni megalapozatlanságával kapcsolatosan tett megállapításai teljes mértékben alaptalanok, és az elsőfokú bíróság döntően megalapozott ítéletet hozott. Kifejtette, hogy az elsőfokú ítélet tekintetében olyan megalapozatlansági ok, amely a másodfokú bíróságnak eltérő ítéleti tényállás megállapításra alapot adott volna, nem állapítható meg, ezzel szemben a másodfokú bíróság egyes esetekben iratellenesen megállapított tényekből logikai szempontból téves következtetések láncolatán keresztül olyan ténymegállapításokat tett, amelyek alapját képezték annak a téves végkövetkeztetésnek, hogy a II. r. vádlott bűnössége a terhére rótt bűncselekményekben nem bizonyítható. Rámutatott arra, hogy a másodfokú bíróság ítéletének indokolásából nem derül ki, hogy a tényállást az elsőfokú bíróság bizonyítékértékelő tevékenységére figyelemmel mely vonatkozásban tekintette hiányosnak, nem jelölte meg pontosan, hogy mit tekintett megalapozatlanság alapjául szolgáló téves ténybeli következtetésnek, és egy kivételtől eltekintve nem rögzítette azt sem, hogy mely, az ügy megítélése szempontjából lényeges ténymegállapítások mely bizonyítékok tartalmával voltak ellentétesek. A konkrétan megjelölt egyetlen iratellenesség abban állt, hogy az elsőfokú bíróság az 1. számú Kft. által – a bankgarancia nyújtása iránti kérelem elbírálása érdekében – benyújtott termékvételi szándéknyilatkozatok tekintetében azt a ténymegállapítást tette, hogy azok hamisak, valótlan tartalmúak voltak, holott mindössze egy nyilatkozat tartalma volt vélhetőleg valótlan. Ennek kapcsán a Legfőbb Ügyészség rámutatott, hogy az elsőfokú bíróság kizárólag egy szándéknyilatkozat tekintetében állapította meg, hogy az hamis és valótlan tartalmú, míg a szándéknyilatkozatok összessége tekintetében azt mondta ki, hogy felhasználási céljukat tekintve valótlanok.
[16] Kifejtette, hogy a másodfokú bíróság indokolásával szemben a szerződésből eredő kötelezettségek teljesítésére való képesség, illetve szándék szempontjából nincs semmi jelentősége annak, hogy a 2. számú Bank Zrt. és az 1. számú Kft. közötti hitelszerződést hónapokkal a tervezett idő után kötötték csak meg, továbbá ugyancsak irrelevánsnak tartotta az 1. számú Zrt. műtrágya piacot befolyásoló árpolitikáját, figyelemmel arra, hogy az 1. számú Kft. ezt megelőzően kb. félévvel már egyáltalán nem tett eleget tőketörlesztési kötelezettségének, és lényegében kamatfizetési kötelezettségének sem.
[17] Álláspontja szerint maga a II. r. vádlott javaslatára és közreműködésével megalkotott pénzügyi konstrukció tette eleve lehetetlenné azt, hogy az 1. számú Kft., vagy helyette a készfizető kezes 2. számú Kft. a forgóeszközhitelt visszafizesse, és a hitel megtérülése csak a bankgarancia lehívásával volt lehetséges. Kifejtette, hogy ezzel összefüggésben a II. r. vádlott által is tudottan a hitel visszafizetésére irányuló szándéka az I. r. terheltnek, mint az adós 1. számú Kft.-t ténylegesen irányító személynek, és mint a készfizető kezes 2. számú Kft.-t képviselő, a céget irányító személynek már a szerződés megkötésekor sem volt.
[18] Úgy foglalt állást, hogy megalapozatlansági ok hiányában a Be. 593. § (2) bekezdése alapján a másodfokú bíróságnak nem volt lehetősége az elsőfokú bíróságtól eltérően értékelni a bizonyítékokat, így például a terheltek vallomásait, figyelemmel arra, hogy az elsőfokú bíróság a terheltek tagadó védekezését elvetette, azonban a terheltek vallomásait a ténybeli beismerő, esetleg egymást terhelő, valamint egyéb objektív bizonyítékokkal, így a forgóeszközhitel szerződés és az azt biztosító bankgarancia megbízási szerződés megkötésével, azok utóéletével, a 2. számú Kft. 2. számú Bank Zrt.-vel korábban megkötött hitelszerződéseinek sorsával kapcsolatos iratokkal összhangban álló állítások tekintetében a tényállás megállapításánál figyelembe vette. Álláspontja szerint az elsőfokú bíróság ténymegállapításai, ténybeli következtetései logikusak és megfelelően indokoltak, az elsőfokú bíróság így helyesen jutott arra a következtetésre, hogy az 1. számú Kft.-nek nem volt oka a forgóeszközhitelt saját célra felvenni, ténylegesen az adott méretben eleve nem is tudott volna élni a forgóeszközhitel adta lehetőséggel, azt ténylegesen abból a célból vette fel, hogy a 2. számú Kft. a már lejárt hitelei jelentős részét ezen összegből ki tudja fizetni. Mindebből pedig okszerűen következik, hogy az 1. számú Kft.-nek eleve nem volt módja a részére folyósított hitel visszafizetésére és erre szándéka sem volt, továbbá ilyen szándék a készfizető kezes részéről sem állapítható meg.
[19] Kifogásolta, hogy a másodfokú bíróság azt állapította meg, hogy az I. r. és a II. r. vádlottak a forgóeszközhitel keretszerződést az 1. számú Bank Zrt. útmutatásainak megfelelően kötötték meg, azonban nem fejtette ki, hogy az miben felelt meg az 1. számú Bank Zrt. útmutatásának.
[20] Sérelmezte, hogy a másodfokú bíróság a tényállás részévé tette, hogy az 1. számú Bank Zrt. milyen okból kérte a 2. számú Bank Zrt. vele szemben indított polgári perében a felperes keresetének elutasítását, valamint az 1. számú Bank Zrt. részéről 2013. évben milyen tartalmú feljegyzés készült. E tények ugyanis a bizonyítékok értékelése körébe tartoznak. Továbbá az elsőfokú ítélet 14. oldal negyedik és ötödik bekezdésének megváltoztatása tekintetében sérelmezte, hogy a KEHI vizsgálat megállapításait a másodfokú bíróság közvetlenül a tényállás részévé tette, holott erre is csak bizonyítékértékelés eredményeképp kerülhetett volna sor.
[21] Állította, tévedett a másodfokú bíróság, amikor arra a következtetésre jutott, hogy a forgóeszközhitel minden lényeges eleme ismert volt az 1. számú Bank Zrt. számára, a bankgarancia megállapodás megkötése pedig az 1. számú Bank Zrt. súlyos kötelességszegésére vezethető vissza. Meglátása szerint a másodfokú bíróság tévedését részben az okozta, hogy az ítélőtábla indokolatlanul – több erre mutató bizonyíték figyelmen kívül hagyásával – külön kezelte az 1. számú Kft. forgóeszközhitel-felvételét a 2. számú Kft. 2. számú Bank Zrt.-nél lévő hiteleinek törlesztésétől, jóllehet önmagában a hitelfelvétellel, a bankgarancia szerződés megkötésével, a 2. számú Kft. hiteleinek törlesztésével, valamint a forgóeszközhitel utóéletével kapcsolatos bizonyítékok kétséget kizáró módon bizonyítják, hogy a forgóeszközhitel megkötésének egyetlen motívuma a 2. számú Kft. 2. számú Bank Zrt.-nél fennálló tartozásai jelentős része visszafizetésének igénye volt. Rámutatott, a másodfokú bíróság figyelmen kívül hagyta, hogy az 1. számú Kft. 2. számú Bank Zrt.-vel kötött forgóeszközhitel szerződése abban az esetben is színlelt volt, ha a hitelt ténylegesen nem saját célra, hanem más jogalany érdekében vette fel, illetőleg a hitelfelvétel révén ténylegesen kedvezményezett jogalany a felvett hitelt eleve a Bankgarancia Program keretében nem finanszírozható célra kívánta fordítani.
[22] Előadta, hogy a 2. számú Kft. és az 1. számú Kft. által kötött vagy kötni tervezett szerződések közötti egyértelmű összefüggést igazolja azon tény, mely szerint a 2. számú Kft. tartozásainak átütemezését az I. r. és II. r. vádlottak folyamatosan addig eszközölték, míg a halasztásokat követően az 1. számú Kft. végül hozzájutott a forgóeszközhitelhez. Osztotta az elsőfokú bíróság álláspontját abban is, hogy az 1. számú Kft. részéről teljes mértékben indokolatlan volt a forgóeszközhitel felvétele, különösen azon összegben, mint ahogyan erre sor került, amelyből az a következtetés vonható le, hogy az 1. számú Kft. által igényelt hitel összege nem a cég valós szükségleteire, hanem a 2. számú Kft. tartozásainak összegére reflektált. Állította, hogy a néhai I. r. vádlott – a II. r. vádlott tudtával – a felvenni tervezett hitel összegéhez igazítva generálta a későbbiekben az 1. számú Kft. részéről papíron forgóeszközhitel összegével lényegében egyező bruttó összértékű forgóeszköz vásárlást a 2. számú Kft.-től, amelyet az is igazol, hogy az adásvételről kiállított számlák teljesítési és kiállítási dátumai a hitel igénybevételének új határnapjához lettek igazítva.
[23] Rámutatott, hogy az 1. számú Bank Zrt. részéről a bankgarancia szerződés megkötésekor és a bankgarancia nyilatkozat kiállításakor nem volt ismert olyan adat, amelynek alapján az 1. számú Kft.-t a bankgarancia programból ki kellett volna zárni. Bár nem vitatta, hogy az 1. számú Bank Zrt.-nek a hitel megtérülésében jelentkező kiemelkedő kockázatra tekintettel a bankgarancia iránti igényt el kellett volna utasítania, azonban hibának tartotta, hogy a másodfokú bíróság figyelmen kívül hagyta, hogy a megtérülés jelentős kockázata nem azonos azzal, hogy az adós és a kezes eleve nem kívánja a hitelt megfizetni, amellyel pedig az 1. számú Bank Zrt. nem lehetett tisztában.
[24] Úgy foglalt állást, hogy a bankgarancia igény benyújtásához csatolt üzleti terv megvalósítása eredendően lehetetlen volt, ennek oka azonban nem a műtrágyapiac dinamikája, valamint valamely piaci szereplő piactorzító magatartása volt, hanem az a körülmény, hogy a már a hitel felvételt megelőzően is likviditási problémákkal küzdő, tartozásait fizetni nem tudó 2. számú Kft. a valós szándéknak megfelelően a kapott vételárat teljes egészében hiteltartozásai részbeni kifizetésre fordította. A csalárd elkövetés alátámasztásaként értékelte, hogy a hitel igénybevételéhez szükséges vásárlásokról kiállított számlák valótlanok voltak, ahogyan azt az elsőfokú bíróság helyesen megállapította. E megállapítást annyiban tartotta pontosítandónak, hogy a számláknak nem csak azon része volt valótlan tartalmú, amelyek szerint a vásárolt áru ténylegesen soha nem került az 1. számú Kft. birtokába (azt a cég feldolgozás nélkül követlenül, vagy közvetve, más cégen keresztül papíron a 2. számú Kft. részére visszaértékesítette, vagy papíron az 1. számú cégcsoport más tagjához került), hanem a többi számla is valótlan tartalmú volt a számlákban írt pénzügyi teljesítések mikéntjét és megtörténtének időpontját illetően. Kifejtette, hogy a számlák adatai szerint az alapanyagok döntő többségének beszerzésére az említett hónapokban elvben rendszeres jelleggel sor került, ami azt feltételezi, hogy az 1. számú Kft., ha be is szerezte a kérdéses alapanyagokat, azokat bizonyosan feldolgozta, és rövid időn belül értékesítette, a vevőköre változatlan szerkezetére figyelemmel döntően a 2. számú Kft.-nek. Ez pedig azt jelenti, hogy az 1. számú Kft. esetében a ténylegesen beszerzett és feldolgozott alapanyagok beszerzésének finanszírozása bizonyosan nem történhetett a számlákban írt pénzügyi teljesítéssel, hanem csak olyan módon, hogy az 1. számú Kft. és a 2. számú Kft. a korábbi üzleti modell szerint, kompenzációval számolt el egymással. Rámutatott, hogy a már pénzügyileg teljesített beszerzésekre az 1. számú Bank Zrt. bankgaranciájával biztosított forgóeszközhitel értelemszerűen nem volt igénybe vehető, a csak papíron megvásárolt és visszaértékesített áru beszerzésére – mivel nem valós beszerzésről volt szó – az adott forgóhitel ugyancsak nem volt igénybe vehető. Úgy foglalta össze, hogy mindezek alapján a valótlan tartalmú beszerzési számlák a 2. számú Bank 2 Zrt. részére történő benyújtása kizárólag azon látszat keltését szolgálta, hogy az 1. számú Kft. a 2. számú Bank Zrt. által nyújtott forgóeszközhitelt a hitel céljával összhangban használta fel. Részletesen kifejtett álláspontja szerint a számlák valótlan tartalmát igazolja a számlázás módja, a kapcsolódó szerződések dátumaival kapcsolatos anomália és az a körülmény, hogy a számlák kiállítási idejének és sorszámainak sorrendje számos esetben nem felel meg a teljesítési dátumok szerinti sorrendnek.
[25] Érvelése szerint a II. r. vádlott tisztában volt azzal, hogy a számlák valótlan tartalmúak, hiszen még bármely benyújtott beszerzési számla kiállítását, a számlákban írt teljesítések időpontjait megelőzően megállapodott az I. r. vádlottal abban, hogy az 1. számú Kft. által a bankgaranciával biztosított forgóeszközhitel teljes lehívott összegéből a 2. számú Kft. a 2. számú Bank Zrt.-vel szemben fennálló hiteltartozásai egy részének a kifizetésére fordítja.
[26] Állította, hogy a csalárd elkövetést támasztja alá az is, hogy a 2. számú Bank Zrt. a forgóeszközhitel teljes összegét rendelkezésre bocsátotta az 1. számú Kft.-nek a cég által benyújtott 82 db számla alapján, jóllehet a hitelkeretet csak a számlák bruttó összege merítette ki, és ugyancsak a csalárd elkövetést látta igazoltnak abban, hogy a 2. számú Bank Zrt. nem kérte üzleti terv benyújtását, valamint a keretbiztosítéki zálogjogon és a 2. számú Kft. készfizető kezességén kívül nem kért semmilyen biztosítékot, továbbá az inkasszójog gyakorlását úgy határozta meg, hogy az nem terjedt ki az adós és a készfizető kezes cégek valamennyi létező és jövőbeni bankszámlájára, végül a 2. számú Bank Zrt. lehetőséget biztosított az adósnak és készfizető kezesnek arra, hogy a bank inkasszó jogát ne lehessen velük szemben hatékonyan gyakorolni.
[27] Álláspontja szerint az elsőfokú bíróság helyesen vont arra következtetést, hogy a 2. számú Bank Zrt. az 1. számú Kft.-nek nyújtott forgóeszközhitel megtérülését a bankgarancia beváltástól várta, valamint a forgóeszközhitel szerződés felmondásával és a szerződésből eredő követelése behajtásával ezért késlekedett, mivel lehetőséget kívánt biztosítani az 1. számú Cégcsoportnak, hogy a hitelszerződésből eredő kötelezettségeik teljesítése hiányában is tovább tudjanak működni.
[28] Kifejtette, a II. r. vádlott cselekvőségének megítélésénél irreleváns, hogy ismerte-e az 1. számú Bank Zrt.-hez benyújtott üzleti tervet és hogy tisztában volt-e a fedezetként felajánlott ingatlanok valós értékével. Annak tulajdonított jelentőséget, hogy a II. r. vádlott mindvégig eljárt a pénzügyi konstrukció kidolgozásában, véghezvitelében, miközben mindvégig rálátása volt a cégek valós helyzetére, ebből következik, hogy tudnia kellett a számlák valótlan tartalmáról is.
[29] Mindezek alapján a Legfőbb Ügyészség arra a következtetésre jutott, hogy az elsőfokú bíróság ítéletét illetően eltérő ítéleti tényállás megállapítását lehetővé tévő megalapozatlansági okok nem álltak fenn, az elsőfokú bíróság által megállapított ítéleti tényállás mindössze a megállapított tényekkel kapcsolatos részletek tekintetében hiányos, és döntően elírások miatt tartalmaz iratellenes ténymegállapításokat, szükséges az elsőfokú bíróság által megállapított ítéleti tényállást visszaállítani, majd az iratok tartalma alapján a visszaállított ítéleti tényállást kiegészíteni, az elírásokat helyesbíteni.
[30] Így álláspontja szerint az elsőfokú bíróság által megállapított ítéleti tényállás helyesbítése indokolt, azzal, hogy
- a 2. számú Kft. felszámolását mikor rendelték el, továbbá azzal, hogy ezt megelőzően mely időponttól állt végelszámolás alatt, és a végelszámolás időpontjáig a cég ügyvezetője, képviselője az I. r. terhelt volt;
a 2. számú Kft.-nek 2010. februárban 7,116 milliárd forint összegű különféle pénzintézetek által kihelyezett hitele volt;
- a 2. számú Bank Zrt. mind az eredeti, mind a módosított forgóeszközhitel keretszerződésben az adós 1. számú Kft. és a készfizető kezes 2. számú Kft. csak egyes bankszámláit illetően kötött ki inkasszó jogot, és ezek tekintetében is akként rendelkezett, hogy a bankszámlák megszűnése esetén lemond a vonatkozó inkasszójogról;
- az 1. számú Kft. a forgóeszközhitel igénybevétele érdekében benyújtott, a 2. számú Kft. által részére készletvásárlásról kiállított 82 db számla mindegyike valótlan tartalmú volt. Egy részük azért, mivel a 2. számú Kft. részéről a számlákban írtak szerinti, az 1. számú Kft.-nek történő termékértékesítésekre vagy egyáltalán nem, vagy nem a számlákban feltüntetett mennyiségben került sor, mivel az 1. számú Kft.-nek a termékekre a műtrágya késztermékek előállításához nem volt szüksége, azt birtokba sem vette. Ez volt az a 16 497 tonna papír szerint megvásárolt alapanyag készlet, amelyet az 1. számú Kft. feldolgozás nélkül papíron értékesített. Jelentős részben azt közvetlenül, vagy közvetve, más cégen keresztül, papíron visszaértékesítette a 2. számú Kft.-nek, a fennmaradó részt pedig papíron a Cégcsoporthoz tartozó két másik Kft.-nek értékesítette. Az egyéb számlák pedig a tekintetben voltak valótlanok, hogy a számlák szerint értékesített áruval az 1. számú Kft. a számlák szerinti teljesítési időpontokban már rendelkezett, illetőleg az árubeszerzések bizonyosan nem a számlákban feltüntetett halasztott fizetéssel, a teljes beszerzési áron történtek, hanem ezen áruk tekintetében az 1. számú Kft. és a 2. számú Kft. változatlanul az alapanyag 1. számú Kft. által történő beszerzése során alkalmazott vételár és a feldolgozás utáni késztermék 2. számú Kft. részére történő értékesítése során alkalmazott értékesítési ár közötti árréssel, kompenzációs módszerrel számolt el; továbbá
- hogy az I. r. terhelt cselekménye következtében, amelynek elkövetésében a II. r. vádlott közreműködött, az 1. számú Bank Zrt.-t 1 686 769 230 forint büntetőjogilag értékelhető kár érte. Egyben mellőzni indítványozta a magyar költségvetést ért vagyoni hátránnyal kapcsolatos ténymegállapításokat.
[31] Ugyanakkor a tényállás kiegészítését indítványozta azzal, hogy
- a 2. számú Kft. 2009. évi -1,8 milliárd forint körüli adózás előtti eredménye, az elsőfokú bíróság által írtak mellett, részben a pénzügyi műveletek eredményének vesztesége miatt keletkezett;
- az 1. számú Bank Zrt. és a 2. számú Bank Zrt. között mely időpontban kötött Gazdaságélénkítési Bankgarancia Program keretmegállapodás 2.1., 2.2. pontjaiban, valamint a 2.3. pontjának (2) és (3) bekezdésében írtakkal. A 2.1. pont szerint a „Hitelintézetként” megnevezett 2. számú Bank Zrt. hitelben részesülő, „Vállalkozásként” megnevezett ügyfele a Bankgarancia Program keretében a terméktájékoztatóban írt feltételeknek megfelelő hitelhez igényelhet bankgaranciát. A 2.2. pont szerint a Hitelintézet felelős azért, hogy a hitel nyújtása során, valamint a bankgaranciával biztosított hitel szerződés fennállása alatt érvényre juttassa a „Szerződésként” megnevezett keretmegállapodásban és a terméktájékoztatóban meghatározott feltételeket. A 2.3. pont (2) és (3) alpontjaiban írtak szerint a Hitelintézet a Bankgarancia Programmal kapcsolatosan vállalja, hogy ellenőrzi, hogy a hitelkérelmet benyújtó Vállalkozás, a megvalósítani kívánt hitelcél és a hitel megfelel-e a Bankgarancia Programban való részvétel feltételeinek, valamint vállalja, hogy a Programban az 1. számú Bank Zrt. által nyújtott bankgaranciával biztosított hitelt csak a terméktájékoztatóban részletezett feltételekkel nyújt;
- a 2. számú Bank Zrt. részéről a II. r. vádlott által 2010. február 17. napján készített két előterjesztés, így az 1. számú Kft. részére nyújtandó forgóeszközhitelt és a 2. számú Kft. hiteleinek átstrukturálását illetően a II. r. vádlott és 3. számú tanú által készített előterjesztések lényeges tartalmával;
- az 1. számú Kft.-nek a 2. számú Bank Zrt.-vel kötött forgóeszközhitel szerződés szerint a tőketartozást havonta, minden hónap utolsó napjáig, míg a két utolsó részletet a szerződésben meghatározott napig 31 538 461 forint törlesztő részletben kellett megfizetnie. Emellett kamatot és a hitelfelvétellel kapcsolatos egyéb díjakat is kellett fizetnie. A havonta ilyen módon fizetendő hiteltartozás összege kb. 50 millió forint volt. Az első törlesztő részlet 2010. október 29. napján vált esedékessé; és
- a 2. számú Bank Zrt. 2011. év elején két alkalommal írásban felszólította az 1. számú Kft.-t elmaradt hiteltartozásainak, az első esetben összesen 97 989 590 forint, míg a második esetben összesen 279 712 879 forint kifizetésére, egyidejűleg tájékoztatva a készfizető kezes 2. számú Kft.-t is a fizetési felszólításokról, megküldve azokat neki. Továbbá a 2. számú Bank Zrt. 2011. nyár elején az 1. számú Kft. 3. számú Bank Zrt.-nél vezetett egyik bankszámláját illetően inkasszóval élt. Ez alapján 179 579 forintot, majd 453 177 forintot az ekkor 281 026 800 forint összegű tartozásból sikerült beszednie, ezt követően azonban már semmit sem sikerült beszedni, majd a 2. számú Bank Zrt. 2011. június 28. napján inkasszó jogának a gyakorlásától elállt. A 2. számú Bank Zrt. részéről az előző intézkedések formálisak voltak, azoktól önmagukban a lejárt tartozások megtérülése nem volt várható. A 2. számú Bank Zrt. az 1. számú Kft. tartozásának akár az adóstól, akár a készfizető kezestől történő behajtása végett tényleges érdemi intézkedést nem tett.
[32] Az elsőfokú bíróság így helyesbített tényállása alapján – álláspontja szerint – kizárólag a II. r. vádlott bűnösségére vonható le következtetés, ugyanakkor tévesnek tartotta a terhére rótt bűncselekmény minősítését. Kifejtette, hogy az I. r. vádlott a II. r. vádlott által javasolt pénzügyi konstrukció révén az ügylet csalárd voltáról nem tudó 1. számú tanú ügyvezetőn keresztül az 1. számú Bank Zrt.-t ejtette tévedésbe, amely révén az 1. számú Bank Zrt.-t érte kár, annak pedig egyetlen tulajdonosa a magyar állam. Rámutatott, hogy a kár akkor következett be, amikor a bankgarancia összegét az 1. számú Bank Zrt. a 2. számú Bank Zrt. részére kifizette. Az állam az I. r. vádlott által kifejtett elkövetési magatartás következtében csak abban az esetben károsodott volna közvetlenül, ha a bankgarancia összegét, annak a kezeségvállalás szerinti 90%-át a 2. számú Bank Zrt. az államtól, mint kezestől hajtotta volna be közvetlenül, és csak a bankgaranciával biztosított összegből fennmaradó részt hajtotta volna be az 1. számú Bank Zrt.-től. Ez azonban nem így történt, az 1. számú Bank Zrt.-nek okozott kár összege a bankgarancia alapján a 2. számú Bank Zrt. irányában teljesítendő összeg, az 1. számú Bank Zrt. vagyonában bekövetkezett egyéb csökkenés a bankgarancia kifizetésének megtagadásával, az emiatt indult polgári perrel és a bankgarancia polgári per miatti kifizetésének elhúzódásával áll összefüggésben, amely ugyan oksági kapcsolatban van az elkövetéssel, de annak nem közvetlen következménye, ezért büntető anyagi jogi szempontból nem kár.
[33] Álláspontja szerint tévesen állapította meg az elsőfokú bíróság az elkövetői alakzatot is, hiszen a tényállás szerint a II. r. vádlott volt az, aki a pénzügyi konstrukciót javasolta, ez a magatartás pedig nem bűnsegédi, hanem felbujtói magatartás megállapítását alapozza meg. Mindezek alapján a II. r. vádlott terhére rótt cselekmény minősítése helyesen a Btk. 373. § (1) bekezdésébe ütköző és a (6) bekezdés a) pontja szerint minősülő különösen jelentős kárt okozó csalás bűntettének minősül, amelyet felbujtóként követett el.
[34] A büntetéskiszabás körében előadta, hogy nyomatékos súlyosító körülményként tekinti, hogy a II. r. vádlott terhére rótt bűncselekménnyel okozott kár az adott minősítésre irányadó alsó értékhatár többszöröse, ugyanakkor enyhítő körülményként jelölte meg a rendkívül jelentős időmúlást, az 1. számú Bank Zrt. részéről elkövetett súlyos kötelességszegéseket, és a II. r. vádlott büntetlen előéletét.
[35] Mindezekre tekintettel indítványozta, hogy a Kúria az elsőfokú bíróság ítéleti tényállását állítsa vissza, azt a fentiek szerint egészítse ki, a másodfokú bíróság ítéletét változtassa meg, a II. r. vádlott bűnösségét felbujtóként elkövetett a Btk. 373. § (1) bekezdésébe ütköző és a (6) bekezdés a) pontja szerint minősülő különösen jelentős kárt okozó csalás bűntettében állapítsa meg, vele szemben szabjon ki végrehajtandó szabadságvesztés büntetést és közügyektől eltiltás mellékbüntetést, határozott időre tiltsa el pénzügyi szolgáltatóknál közgazdász végzettséghez kötött foglalkozás gyakorlásától, állapítsa meg, hogy a II. r. terhelt legkorábban a szabadságvesztés büntetése kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra, utasítsa egyéb törvényes útra a magánfél polgári jogi igényét és kötelezze a II. r. vádlottat a bűnügyi költség viselésére.
[36] A II. r. vádlott védője a Legfőbb Ügyészség átiratára tett észrevételében azt fejtette ki, hogy az ügyészség tudatosan nem veszi figyelembe azon bizonyítékokat, amelyek alapján megállapítható, hogy az 1. számú Bank Zrt. tudott a hitel felhasználásának módjáról, vagyis arról, hogy a cél a 2. számú Kft. hitelkiváltása. Erre tekintettel pedig sem a csalás, sem a költségvetési csalás bűntette nem állapítható meg védence terhére.
[37] A Legfőbb Ügyészséggel szemben úgy ítélte meg, hogy a másodfokú bíróság ítéletében egyértelműen nyomon követhető, hogy milyen megalapozottsági okokat látott az elsőfokú ítélettel szemben, és mindezeket miként küszöbölte ki. Utalt egyben arra, hogy a megalapozatlansági okok továbbá jellemzően egymásból következnek, így éles elkülönítésük sokszor nem is lehetséges. A tudattartalomra vont következtetés, mint közvetett megismerési folyamat mindig ténykövetkeztetés, ennélfogva az 1. számú Bank Zrt. – illetve az 1. számú Bank Zrt. döntéshozóinak tudattartalmára – vont következtés is kizárólag ténykövetkeztetés lehet, amelyből következik, hogy amennyiben a tudattartalomra vont következtésben tévedett az elsőfokú bíróság, tényből tényre következtetett helytelenül, így megalapozatlansági ok áll fenn. A helytelen ténybeli következtetés alapját pedig az képezte, hogy a tárgyalás anyagává tett okirati bizonyítékokat nem tartalomhűen – azaz iratellenesen értékelte a törvényszék.
[38] Kifejtette, hogy az 1. számú Bank Zrt. képviselőinek a 2. számú Kft. hitelkiváltásával tisztában lévő tudattartamát bizonyítja a 2. számú Kft., az 1. számú Kft., az 1. számú Bank Zrt., a 2. számú Bank Zrt. és az 1. számú Rt. által kötött megállapodás, a hitelkeret-szerződés preambuluma, az 1. számú Bank Zrt. Kockázatkezelési Igazgatóság mindkét bankgarancia esetében adott állásfoglalása, az 1. számú Bank Zrt.-től származó belső iratok, a tárgyalás anyagává tett, a nyomozati iratok 12. sz. mellékletének könyvtárában lévő feljegyzés 1. oldalának 4. kérdésére adott válasza, valamint 4. számú tanú 2010. február 22-i feljegyzése, amelyből kiderül, hogy 4. számú tanú a hitelcél indokoltsága szempontjából állásfoglalást kért a hitelcél megfelelőségéről a Termékfejlesztési és Kormányzati Koordinációs Divíziótól, amely nem emelt kifogást.
[39] Sérelmezte, hogy az elsőfokú bíróság ezen bizonyítékokból nem vonta le a helyes következtetéseket, a Legfőbb Ügyészség átirata kapcsán pedig azt kifogásolta, hogy egyáltalán nem tér ki arra, hogy milyen bizonyítékokból lehet arra következtetni, hogy az 1. számú Bank Zrt. nem volt tisztában a hitel felhasználásának céljával, az általa megemlített egyetlen bizonyíték, 5. számú tanú vallomása pedig az összes felsorolt okirati bizonyítékkal ellentétes. Az okirati bizonyítékok álláspontja szerint azt támasztják alá, hogy az 1. számú Bank Zrt. foglalkozott a Cégcsoporton belüli pénzmozgás finanszírozhatóságával, majd az aggályos volta ellenére a Jogi Igazgatóság támogatta a hitelszerződés megkötését. Így álláspontja szerint a másodfokú bíróság megfelelően küszöbölte ki a releváns bizonyítékok értékelésének teljes mellőzéséből fakadt megalapozatlanságot. Állította továbbá, hogy a másodfokú bíróság ezen túlmenően is egyértelműen azonosította az elsőfokú bíróság ítéletének megalapozatlansági okait.
[40] A hitel visszafizetésének szándéka kapcsán rámutatott, hogy a teljesítőképesség és a teljesítési készség nem ugyanaz, a bűnösség kérdését pedig az utóbbi dönti el, jóllehet kétségtelen, hogy a teljesítőképesség hiánya olyan objektív tény, amely következtetési alapként szolgálhat a teljesítési készség hiányára. Álláspontja szerint csak szakértői bizonyítás útján lehetett volna megállapítani, hogy az 1. számú Kft. üzleti terve megvalósítható lett volna-e, így az 1. számú Kft.-nek volt-e reális lehetősége a hitel visszafizetésére. Ugyanakkor valójában kizárja a szakértői bizonyítás szükségességét, hogy mind az 1. számú Kft. mint szerződő fél, mind a 2. számú Kft. mint kezes vagyoni helyzete teljeskörűen átlátható volt, ennélfogva az 1. számú Bank Zrt. megtévesztése e körben is eleve kizárható, vagyis helytelen a Legfőbb Ügyészség azon állítása, amely szerint az 1. számú Bank Zrt.-t a teljesítőképesség tekintetében megtévesztették. Rámutatott, hogy abból a tényből, hogy az 1. számú Kft. nem tett eleget a fizetési kötelezettségének, nem következik az, hogy az üzleti terve is megvalósíthatatlan volt. A védő egyetértett a másodfokú bíróság ítéletével abban is, hogy az üzleti terv a szokásos üzleti kockázaton túlmutatott, azonban ezt a bankgaranciát vállaló 1. számú Bank Zrt. is felismerte, vizsgálta és értékelte, és ennek eredményeként foglalt állást az ügylet támogathatóságáról.
[41] Utalt arra is, hogy amennyiben az I. r. vádlottnak mégsem állt volna szándékában a hitel visszafizetése, úgy nincs objektív tényalapja annak, hogy erről a II. r. vádlott tudott volna, ilyen tényt sem az elsőfokú bíróság, sem a másodfokú bíróság ítélete elleni fellebbezés, sem a Legfőbb Ügyészség átirata nem állít.
[42] Előadta, hogy védence büntetőjogi felelőssége szempontjából a szándéknyilatkozatok valóságtartalma teljes mértékben irreleváns, maga az elsőfokú bíróság sem tett olyan tényállítást, miszerint a II. r. vádlott tudata átfogta volna a szándéknyilatkozatok hamisságát.
[43] Kifejtette, hogy a másodfokú bíróság törvényesen küszöbölte ki az elsőfokú bíróság ítéletében megállapított tényállás hiányosságait és tévedéseit abban a körben is, hogy a II. r. vádlott célja az ügyleti konstrukcióval az lett volna, hogy a 2. számú Kft. annak ellenére jusson hitelhez, hogy a hitelnyújtási feltételeknek nem felel meg. Ezzel szemben úgy foglalt állást, hogy a visszafizetési képesség tekintetében nyilvánvalóan nem védencének kellett döntenie, az ügylet minden adata és az 1. számú Cégcsoport vagyoni helyzete is transzparens volt az 1. számú Bank Zrt. előtt, így valójában annyi történt, hogy a II. r. vádlott munkakörében eljárva közvetítette az ügyféli igényt, az 1. számú Bank Zrt. pedig az adatokat mérlegelve – az aggályokat számba véve – az ügylet támogatását jóváhagyta.
[44] Rögzítette, hogy a bankgarancia-program feltételei ugyan valóban kifejezetten tiltották, hogy az adós a bankgaranciával biztosított hitelt egyéb hiteleinek kiegyenlítésére fordítsa, ugyanakkor a szerződő fél az 1. számú Kft. volt, e társaság pedig nem hitelkiegyenlítésre fordította a hitelösszeget, hanem forgóeszközt vásárolt a 2. számú Kft.-től, a tartozásait pedig a 2. számú Kft. rendezte a kapott vételárból, azaz a jogügylet a bankgarancia-program feltételeinek formálisan megfelelt, jogellenesség ezért nem állhat fenn. Hangsúlyozta, hogy a költségvetési csalás tényállása kerettényállás, jelen esetben az elsődleges keretjogszabály az 1122/2009. (VII. 23.) Kormányhatározat. Ezen jogszabály ugyanakkor nem tiltotta, hogy a forgóeszközök kapcsolt vállalkozástól kerüljenek beszerzésre, ahogy arról sem rendelkezett, hogy a jogszabályban rögzített tilalmak a forgóeszközök eladójával szemben is fennállnak, azaz a hitelből finanszírozott vételár felhasználásával kapcsolatban nem tartalmazott megkötést a kormányhatározat.
[45] Megjegyezte, hogy a pénzösszeg puszta megszerzésének céljára redukálódó ügyészi végkövetkeztetés figyelmen kívül hagyja azt – a másodfokú bíróság által az értékelésbe bevont – álláspontot, hogy a bankgarancia nem „ingyen pénz” volt, annak lehívása tartozást keletkeztetett az 1. számú Kft.-nél az 1. számú Bank Zrt. felé.
[46] A védő a másodfellebbezésre reagálva kifejtette, hogy az figyelmen kívül hagyja, hogy a másodfokú bíróság részletesen értékelte azokat a bizonyítékokat, amelyek alapján egyértelműen kitűnik, hogy az 1. számú Bank Zrt. is tisztában volt a „pénz útjával”, és az aggályok azonosítása után döntött az ügylet támogatásáról. Sérelmezte, hogy a főügyészség figyelmen kívül hagyta, hogy az üzleti terv konkrét megvalósítása tekintetében a 2. számú Bank Zrt.-nek nem volt ellenőrzési kötelezettsége, az elsőfokú ítélet sem rögzített tényállítást arra vonatkozóan, hogy a II. r. vádlott a műtrágya-adásvétel konkrét módjáról tudott volna.
[47] A másodfellebbezés kapcsán is megfogalmazta, hogy a lefolytatott bizonyítási eljárással ellentétes az a megállapítás, amely szerint a 2. számú Kft. hitele restrukturálásának célja ismertelen volt az 1. számú Bank Zrt. előtt és megjegyezte, hogy a hitelátstrukturálásból nem is következik okszerűen, hogy a hitel megszerzésének kizárólag ez volt a szándéka, főként visszafizetési szándék nélkül.
[48] Összességében rögzítette, hogy a lefolytatott bizonyítás eredményeképp nem került feltárásra olyan tény, amelyről védence bizonyítottan tudott volna, de az 1. számú Bank Zrt. döntéshozói nem, a megtévesztés ezért szóba sem jöhet.
[49] Felvetette, hogy az elsőfokú bíróság az indokolási kötelezettségét is jelentős mértékben megszegte azzal, hogy azon túlmenően, hogy a tényállásban az 1. számú Bank Zrt.-nek a bankgarancia nyilatkozat alapján fennálló fizetési kötelezettségét megállapító ítéleteket feltüntette, nem indokolta meg, hogy miért jutott teljesen eltérő álláspontra a polgári bíróságokkal, amelyek megállapították, hogy a 2. számú Bank Zrt. nem tévesztette meg az 1. számú Bank Zrt.-t.
[50] Mindezek alapján arra tett indítványt, hogy a Kúria az ítélőtábla ítéletét hagyja helyben.
[51] A Kúria az ügyet a Be. 621. § (1) bekezdése szerint nyilvános ülésen bírálta el, melyen a Legfőbb Ügyészség képviselője az átiratában foglaltakat változtatás nélkül fenntartotta. A védő írásbeli észrevételére kifejtette, hogy abból iratellenes az a megállapítás, hogy az 1. számú Bank Zrt. tudta volna, mi a hitel igazi célja, ilyen információt a szerződés preambuluma sem tartalmazott. Az 1. számú Bank Zrt. nem tudott arról sem, hogy az 1. számú Kft. a felvett hitelből megvásárolt alapanyagokat visszaértékesíti a 2. számú Kft. részére, a bank csupán sejthette, hogy mögöttes ügylet történik, és a sejtés a tévedésbe ejtéssel be is igazolódott. Mivel nem volt előre látható a teljesítőképesség hiánya, azt az 1. számú Bank Zrt. sem láthatta, e körben a másodfokú bíróság a bizonyítékok értékelése során a logika szabályainak meg nem felelő ténybeli következtetést tett. Amennyiben az 1. számú Bank Zrt. tudott volna arról, hogy a hitel visszafizetésére előre láthatóan nem fog sor kerülni, hűtlen kezelés valósult volna meg, a II. r. terhelt ez esetben sem mentesülne a büntetőjogi felelősség alól.
[52] Az 1. számú Bank Zrt. jogi képviselője felszólalásában csatlakozott a Legfőbb Ügyészség indítványához, álláspontja szerint a másodfokú bíróság megalapozatlansági ok hiányában tért el az elsőfokú bíróság által megállapított tényállástól. Vitatta az elsőfokú bíróság jogi minősítését és kérte, hogy a Kúria 2,121 milliárd forint kártérítésre kötelezze a II. r. terheltet. Az elsőfokú bíróság a kár összegét a bankgarancia összegével egyezően állapította meg, másodlagosan ebben az összegben indítványozta a polgári jogi igény elbírálását. Rámutatott, hogy az állami költségvetést kár nem érte, az elsőfokú bíróság álláspontja szerint a terheltek szándéka az állami költségvetés megkárosítására irányult, az 1,712 milliárd forintból 1,54 milliárd forint kár érte volna az állami költségvetést. Az elsőfokú bíróság az 1. számú Bank Zrt.-t sértettnek tekintette, a kárértéket azonban az 1,712 milliárd forint egytized részében állapította meg. A csalás befejezettségére tekintettel a tényleges kár összege határozza meg a helyes minősítést és a két bűncselekmény között az alaki halmazat csupán látszólagos. Költségvetési csalás akkor valósult volna meg, ha az állami kezességvállalás eredményeképpen teljesítésre került volna sor, jelen esetben azonban a kár az 1. számú Bank Zrt.-nél következett be, így a bűncselekmény sértettje is ez a bank. Rámutatott, hogy a 2010 októberében történt és az azt követő tranzakciók összegszerűsége és iránya bizonyítja a hitelrestrukturálás tényét. A 2. számú Kft. 2009-ben már fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben volt, több milliárd forintos tartozása állt fenn a 2. számú Bank Zrt. felé, ún. intensive care eljárás alatt állt, ekként a bankgarancia programból ki volt zárva, mégis hozzá jutott a hitel, melyből saját hitelének összegét csökkentette. Kiemelte, hogy a II. r. terhelt büntetőjogi felelőssége tekintetében az is jelentőséggel bír, hogy ő kérte a 2. számú Kft. tartozásainak a törlését a KHR-ből, mivel tudta, hogy a cégcsoportot át fogják vizsgálni. II. r. terhelt a saját munkáltatóját is meg akarta téveszteni, illetve az 1. számú Bank Zrt. részéről megállapítható a hanyag ellenőrzés ténye is, ami azonban legfeljebb sértetti közrehatásként értékelhető. Utalt a lefolytatott két polgári perre és kiemelte, hogy bár a bíróság az 1. számú Bank Zrt. keresetét elutasította, de ez nem eredményezhet res iudicatát, mivel az csak akkor merülhetne fel, ha 1. számú Bank Zrt. ugyanazon tényállás, ugyanazon jogcím alapján a II. r. vádlottat perelte volna, de ilyen nem történt.
[53] A II. r. terhelt védője a nyilvános ülésen az általa korábban előadottakat fenntartva hangsúlyozta, az I. r. terhelt át akarta strukturálni a cégét, az 1. számú Kft. lépett volna a 2. számú Kft. helyébe, ezt támasztja alá a telephelyen végzett 120 millió forint értékű beruházás is. Álláspontja szerint a hitelkérelem benyújtójának a felelősége csak akkor jöhet szóba, ha a kérelem és mellékletei nem transzparensek. A KEHI jelentése nem a 2. számú Bank Zrt., hanem az 1. számú Bank Zrt. kötelezettségszegését állapította meg. Kiemelte, hogy II. r. terhelt semmit sem titkolt el munkája során, az általa megkapott iratokat ismertette csupán, az 1. számú Bank Zrt. tehát nem volt megtévesztve, minden lényeges tény ismert volt a számára. Utalt arra, hogy az ügyészségnek az 1. számú Bank Zrt. döntéshozói felelősségét kellett volna vizsgálnia. Kérte, hogy a Kúria a II. r. terheltet bűncselekmény hiányában mentse fel az ellene emelt vád alól.
[54] A Legfőbb Ügyészség képviselője a viszonválaszában rámutatott, hűtlen kezelés megvalósulására semmilyen adat nincs, a kockázatos hitel kapcsán tévedésbe ejtés történt. Álláspontja szerint tévesen hivatkozik a védelem arra, hogy az 1. számú Bank Zrt.-nek tudomása volt arról, hogy a 2. számú Kft. adósságának törlesztésére lesz fordítva a hitel, hiszen ez esetben a bankgarancia programból kizárt lett volna ez a hitelfelvétel. Fenntartotta, hogy a pénzügyi konstrukcióból egyenesen következett, hogy a hitel nem kerülhet visszafizetésre. Álláspontja szerint II. r. terhelt részéről a fő motívum az volt, hogy a 2. számú Kft.-nek nyújtott korábbi hitel vonatkozásában nagyobb megtérülést érjen el.
[55] A II. r. terhelt védője a viszonválaszában rámutatott, noha a polgári bíróságok ítéletei nem kötik a büntetőügyben eljáró bíróságot, a polgári perekben ugyanazon tények kerültek megvizsgálásra és megállapításra, melyek a büntetőügyben relevánsak.
[56] A II. r. terhelt az utolsó szó jogán hangsúlyozta, az 1. számú Bank Zrt. teljes mértékben tisztában volt a konstrukció minden elemével, és ez alapján bűncselekmény hiányában történő felmentését kérte.
[57] A fellebbviteli főügyészség fellebbezése alapos.
[58] A Be. 615. § (1) bekezdése értelmében a másodfokú bíróság ítélete ellen fellebbezésnek van helye a harmadfokú bírósághoz a másodfokú bíróságnak az elsőfokú bíróságéval ellentétes döntése esetén. A Be. 615. § (2) bekezdés b) pontja szerint ellentétes a döntés, ha a másodfokú bíróság az első fokon elítélt vádlottat felmentette.
[59] Az elsőfokú bíróság a II. r. vádlott bűnösségét megállapította bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás bűntettének kísérletében [Btk. 396. § (1) bek. a) pont, (5) bek. a) pont] és bűnsegédként elkövetett csalás bűntettében [Btk. 373. § (1) bek., (6) bek. a) pont], míg a másodfokú bíróság az e bűncselekmények miatt emelt vád alól II. r. vádlottat felmentette, erre figyelemmel a másodfellebbezés joga megnyílt.
[60] A Be. 615. § (3) bekezdése szerint a másodfellebbezés sérelmezheti a) az ellentétes döntést, illetve b) kizárólag az ellentétes döntéssel összefüggő felülbírálatból eredő, az 583. § (3) bekezdésében meghatározott rendelkezést vagy indokolást.
[61] A Be. 583. § (3) bekezdése alapján fellebbezésnek van helye kizárólag a) az előzetes mentesítésre vonatkozó rendelkezést is ideértve a büntetés kiszabására vagy intézkedés alkalmazására vonatkozó rendelkezés, b) az ítéletnek az egyszerűsített felülvizsgálati eljárás tárgyát képező rendelkezése, a szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti indítványt, illetve a polgári jogi igényt érdemben elbíráló rendelkezése, vagy c) a felmentő ítélet indokolásának 566. § (4) bekezdése, valamint a megszüntető határozat indokolásának 567. § (5) bekezdése szerinti tartalma ellen is.
[62] A Be. 615. § (5) bekezdése értelmében a másodfokú bíróság ítéletének a (3) bekezdésben meghatározottakon kívüli rendelkezése, illetve része ellen nincs helye fellebbezésnek.
[63] A Be. 616. § b) pontja kimondja, a másodfokú bíróság ítélete ellen fellebbezésre jogosult az ügyészség is.
[64] A másodfokú bíróság II. r. vádlottat felmentő rendelkezése ellen kizárólag az ügyészség jelentett be másodfellebbezést a Be. 615. § (3) bekezdés a) pontja alapján, amely joghatályos.
[65] A Kúria ezt követően vizsgálta a harmadfokú felülbírálat terjedelmét.
[66] A Be. 618. § (1) bekezdése szerint a harmadfokú bíróság
a) a másodfokú bíróság ítéletének
aa) a fellebbezéssel sérelmezett ellentétes döntését,
ab) azon rendelkezését, illetve részét, amelyet az elsőfokú bíróság ítéletének a sérelmezett ellentétes döntéssel összefüggő felülbírálata eredményezett, és
b) az elsőfokú és másodfokú bírósági eljárást arra tekintet nélkül bírálja felül, hogy ki, milyen okból fellebbezett.
[67] A Be. 618. § (2) bekezdésére figyelemmel a harmadfokú bíróság hivatalból dönt az egyszerűsített felülvizsgálat tárgyát képező kérdésekben, valamint a szülői felügyeleti jogra és a polgári jogi igényre vonatkozó rendelkezésekről is.
[68] Az ügyészség fellebbezése a Be. 615. § (3) bekezdés a) pontjában írt irányú volt, arra tekintettel, hogy a másodfokú bíróságnak az elsőfokú bíróságéval ellentétes döntését támadta.
[69] Ezért a sérelmezett ellentétes döntés alapjául szolgáló tényállás megalapozottságára is kiterjedő, azaz teljes körű a felülbírálat a harmadfokú eljárásban.
[70] A Kúria a harmadfokú eljárásban a Be. 618. § (1) bekezdés b) pontja alapján hivatalból elvégzett vizsgálata során nem észlelt a Be. 607. § (1) bekezdésében, illetve a Be. 608. § (1) bekezdésében írt feltétlen hatályon kívül helyezést eredményező eljárási szabálysértést, továbbá olyan, a Be. 608. § (1) bekezdésében fel nem sorolt eljárási szabálysértést sem, mely lényeges hatással volt az eljárás lefolytatására, a bűnösség megállapítására, a bűncselekmény minősítésére, a büntetés kiszabására, illetve az intézkedés alkalmazására [Be. 609. § (1) bek.].
[71] A sérelmezett ellentétes döntés tekintetében a felülbírálat arra terjedt ki, hogy az ítéleti tényállás megalapozott-e, és ez alapján a vádlott büntetőjogi felelősségének eldöntése helytálló- e, továbbá a cselekmény minősítése törvényes-e.
[72] A harmadfokú bíróság a tényállását arra a tényállásra alapítja, amely alapján a másodfokú bíróság az ítéletét meghozta, kivéve, ha a másodfokú bíróság ítélete a fellebbezéssel sérelmezett ellentétes döntés tekintetében megalapozatlan [Be. 619. § (1) bek.].
[73] A harmadfokú eljárásban speciális szabály, hogy a fellebbezésben tilalmazott bizonyítást indítványozni, új tényt állítani vagy új bizonyítékra hivatkozni nem lehet [Be. 615. § (6) bek.], és bizonyításnak nincs helye [Be. 619. § (2) bek.].
[74] A harmadfokú bíróság tehát azt vizsgálja, hogy a másodfokú bíróság által esetleg kiegészített, helyesbített és ezek eredményeképpen irányadó tényállás megalapozott-e. Mivel az elsőfokú és a másodfokú ítélet egységes egésznek tekintendő, a vizsgálat kiterjed arra is, hogy a tényállás másodfokon történő esetleges módosítása, kiegészítése, helyesbítése helytállóan történt-e.
[75] A harmadfokú bíróság ugyanis az ellentétes döntés tekintetében köteles vizsgálni a tényállás megalapozottságát és az esetleges megalapozatlanságot kiküszöbölni. Ez utóbbi esetben azonban kizárólag a bizonyítást érintő ügyiratok és ténybeli következtetés alapján van törvényes lehetőség a tényállás kiegészítésére, illetve kiegészítésére.
[76] Ezen túlmenően vizsgálnia kell, hogy a másodfokú bíróság az 593. § (1) és (2) bekezdésére figyelemmel törvényes módon állapított-e meg az elsőfokú bíróságtól eltérő tényállást. Ha ez alapján e tekintetben arra a következtetésre jut, hogy nem törvényesen járt el a másodfokú bíróság, akkor a harmadfokú bíróság az ítéletnek a másodfokú bíróság eltérő tényállás megállapítását eredményező részét kirekesztheti és a másodfokú bíróság által felmentett vagy megszüntetéssel érintett vádlott bűnösségét megállapíthatja.
[77] A Be. 592. § (2) bekezdése értelmében az elsőfokú ítélet részben megalapozatlan, ha a) az elsőfokú bíróság a tényállást hiányosan állapította meg, b) a tényállás részben felderítetlen, c) a megállapított tényállás ellentétes a bíróság által lefolytatott bizonyítást érintő ügyiratok tartalmával, d) az elsőfokú bíróság a megállapított tényekből további tényre helytelenül következtetett.
[78] Jelen ügyben a másodfokon eljáró ítélőtábla az elsőfokú ítélet megalapozottságának a vizsgálata során a tényállást részben megalapozatlannak tartotta, mind a négy fenti ok alapján, azaz azt hiányosnak és részben felderítetlennek ítélte meg azzal, hogy részben ellentétes az bíróság által lefolytatott bizonyítást érintő ügyiratok tartalmával is és az elsőfokú bíróság a megállapított tényekből további tényekre helytelenül következtetett.
[79] A másodfokon eljáró ítélőtábla ugyanakkor elmulasztotta részletesen és alapos indokolással kifejteni, hogy miben áll az elsőfokú ítélet részleges iratellenessége, milyen helytelen következtetéseket tett az elsőfokú bíróság, miben jelent meg a tényállás hiányossága és a felderítetlensége.
[80] Amennyiben az elsőfokú bíróság ítélete részben megalapozatlan, a másodfokú bíróság kötelessége azt kiküszöbölni.
[81] A másodfokú eljárásban a részbeni megalapozatlanság az elsőfokú bíróság által lefolytatott bizonyítást érintő ügyiratok tartalma, ténybeli következtetés vagy a felvett bizonyítás alapján küszöbölhető ki, ennek eredményeként az elsőfokú bíróság által megállapított tényállástól eltérő tényállást állapíthat meg a másodfokú bíróság, ha a vádlott felmentésének vagy részbeni felmentésének, vagy az eljárás megszüntetésének vagy részbeni megszüntetésének van helye [Be. 593. § (1) bek. b) pont]. Ha azonban nincs részbeni megalapozatlanság, akkor az eltérő tényállás megállapításának jogi alapja is hiányzik.
[82] A másodfokú bíróságnak tehát az elsőfokú bíróság által elfogadott bizonyítékokat kell alapul vennie, attól – megalapozott tényállás esetén – akkor sem térhet el, ha saját meggyőződése esetlegesen eltérő. A tényállás módosítása (ideértve az eltérő tényállás megállapítását is) csak az elsőfokú bíróság által elfogadott bizonyítékok alapján történhet. Az elsőfokú bíróság által megállapított bizonyítást érintő ügyiratok alapján a tényállás módosítása valójában nem más, mint ugyanazon bizonyítékok alapján olyan további, az elsőfokú bíróság által nem megállapított ténynek a megállapítása, amit az elsőfokú bíróság figyelmen kívül hagyott, azonban a vádlott büntetőjogi felelőssége szempontjából releváns (Bhar.614/2023/26.).
[83] A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság által lefolytatott bizonyítást érintő ügyiratok tartalma, ténybeli következtetés vagy az ügyészség által indítványozott bizonyítás alapján az elsőfokú bíróság által megállapított tényállástól eltérő tényállás megállapításával az elsőfokú bíróság által felmentett vádlott bűnösségét megállapíthatja (avagy ellenkezőleg, az elsőfokú bíróság által bűnösnek kimondott vádlottat felmentheti), de a tényállás megváltoztatását nem alapíthatja olyan bizonyítékokra, amelyeket az elsőfokú bíróság nem tett a tárgyalás anyagává és a másodfokú bíróság sem vett fel rájuk nézve részbizonyítást (BH 2022.94.).
[84] A Kúria osztotta a Legfőbb Ügyészség álláspontját abban, hogy az elsőfokú bíróság ítéletét illetően eltérő tényállás megállapítását lehetővé tevő megalapozatlansági okok nem álltak fenn, az elsőfokú bíróság ítéletének tényállása csupán részletekben hiányos, illetve elírásban szenved.
[85] A Kúria megállapítása szerint ugyanis az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás a bizonyítási eszközökből származó bizonyítékokkal nem ellentétes, az elsőfokú bíróság ítélete nem tartalmaz iratellenes megállapítást, az elsőfokú bíróság a bizonyítékokat értékelő tevékenységéről számot adott, és a bizonyítékokat a logika szabályainak megfelelően értékelte.
[86] A következetes bírói gyakorlat szerint, ha a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság által elfogadott tények közül nem jelölt meg egyetlen olyat sem, amelyet iratellenesnek talált, továbbá nem határozta meg azt sem, hogy a törvényszék mely tényekből vont le helytelen logikai következtetést, valójában nem nyílt törvényes lehetősége arra, hogy az általa vélt részbeni megalapozatlanságot kiküszöbölje (Bhar.589/2022/6.). A vélt megalapozatlanság törvénysértő módon, a bizonyítékok eljárási törvényben tilalmazott felülmérlegelésével történő orvoslása éppen a másodfokú bíróság ítéletében rögzített tényállás megalapozatlanságát eredményezi (Bhar.718/2022/8.).
[87] A felülmérlegelés tilalmát csupán az nem sérti, ha az elsőfokú bíróság által a külső történésekre, illetve a vádlott tudattartalmára vonatkozóan megállapított ellentétes, egymást kizáró tények közötti ellentétet a másodfokú bíróság ténybeli következtetés útján oldja fel. Ilyen esetben a másodfokú bíróság eljárásjogilag helyesen orvosolja a tényállás megalapozatlanságát, ezért a harmadfokú bíróság a határozatát az általa elfogadott tényállásra alapítja (Bhar.394/2020/8.).
[88] Jelen ügyben nem ez történt. Az elsőfokú bíróság teljeskörűen rögzítette a 2. számú Kft. és az 1. számú Kft., valamint ezen gazdasági társaságok működése kapcsán releváns adatokat. Így a társaságok tulajdonosi viszonyait, adósságállományát, a pénzintézetekkel kötött megállapodásokat és a hitelezési folyamatot.
[89] Helytállóan mutatott rá a Legfőbb Ügyészség, nem foghat helyt a másodfokú bíróságnak a tényállás részbeni felderítetlenségére, iratellenességére, valamint az elsőfokú bíróság megállapított tényekből további tényekre tévesen vont következtetésre hivatkozására.
[90] Az elsőfokú bíróság az ítélete 15. oldalán azt rögzítette, hogy a „vádlotti védekezéseket elvetette”, ugyanakkor a bizonyítékok értékelésének további részéből kitűnően (elsőfokú ítélet 16-169. oldal) ténylegesen csak a büntetőjogi felelősség érdemi vonatkozásait érintően és a más bizonyítékokkal (tanúvallomások, okirati bizonyítékok) alá nem támasztott részében nem fogadta el a vádlottak vallomását. Ezen túlmenően a megállapított tényállásból is ellenőrizhető módon elfogadta az okirati bizonyítékokkal egyező terhelti vallomásokat.
[91] Az ítélőtábla határozatában nem jelölte meg, hogy az elsőfokú ítélet tényállása milyen okból és milyen tényre nézve hiányos. Így ezt – bár az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerepel az ítélete indokolásában – ténylegesen nem rótta az elsőfokú bíróság terhére.
[92] A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet részben felderítetlennek tartotta, ugyanakkor azt is rögzítette a határozatának az indokolásában, hogy a „törvényszék a tényállás-felderítési kötelezettségének alapvetően eleget tett, amikor a tárgyaláson kihallgatta az I. és a II. r. vádlottat, 6. számú tanú, 7. számú tanú, 4. számú tanú , 8. számú tanú, 1. számú tanú, 2. számú tanú, 9. számú tanú, 10. számú tanú, 11. számú tanú, 12. számú tanú , 13. számú tanú, 1. és 2. számú tanúkat, felolvasással a tárgyalás anyagává tette további hét tanú vallomását, és öt tanú vallomását ismertetéssel, valamint az ügy elbírálása szempontjából releváns egyéb okirati bizonyítékokat” (másodfokú ítélet [80] bekezdés). Ezt követően pedig a felderítetlenség mibenlétét abban határozta meg, hogy „indokolt lett volna bizonyítás felvétele annak körében is, hogy a szerződéskötést követően megváltozott körülmények mennyiben érintették az egyébként is kockázatos üzleti terv megvalósíthatóságát, és az 1. számú Cégcsoport fizetésképtelensége milyen tényezőktől függött. […] Az üzleti terv realitása, megvalósíthatósága, ill. az üzleti kockázat értékelése kapcsán indokolt lett volna további bizonyítást lefolytatni (szakvéleményt beszerezni), hogy a valótlanság tekintetében megalapozott állításokat lehessen tenni. Az ítélőtábla megítélése szerint ugyanis még normál gazdasági körülmények között sem feltétlenül prognosztizálhatóak az egyes gazdasági folyamatok, egy pénzügyi, gazdasági válság esetén pedig még kiszámíthatatlanabb a helyzet.” (másodfokú ítélet [122] bekezdés). E megállapítás helytállósága tekintetében pedig az vizsgálandó, hogy az elsőfokú bíróságnak rendelkezésre állt-e elegendő bizonyíték e kérdés eldöntésére, vagy indokolt lett volna igazságügyi szakértő kirendelése. A 2. számú Kft. és az 1. számú Kft. cégadatait és a gazdasági tevékenységükre, gazdálkodásukra vonatkozó adatokat az elsőfokú bíróság az okirati és személyi bizonyítékokból ismerte, mérlegelési körébe vonta, ezen túlmenően az üzleti terv és a hitelezési folyamatra vonatkozó okiratok tartalma is bizonyítás anyagát képezte, a hitelezési folyamatban résztvevő személyek tanúvallomásával együtt. Az elsőfokú bíróság okszerű indokát adta, hogy e bizonyítékok közül melyeket és miért fogadott el. A Kúria ennek során nem észlelt iratellenes megállapítást a törvényszék részéről. Mindezek tükrében arra a kérdésre kell választ adni, hogy reálisan számolhatott-e a hitelfelvevő kft. tényleges vezetője – az I. r. vádlott – azzal, hogy a hitelt a bankgarancia lehívása nélkül vissza tudják fizetni. Az 1. számú Kft. korábban nem végzett jelentős gazdasági tevékenységet, és e hitelezési folyamatot megelőzően nem sokkal – 2010 februárjában – 61 millió forint összegű tőkeemelést hajtott végre, ezáltal 93,12%-os többségi tulajdonos lett a 2. számú Kft. Az elsőfokú bíróság ítélete rögzítette a 2. számú Kft. adóságállományát, a 2. számú Bank Zrt.-vel történt adósság átütemezéseket és a hitelezési folyamatra vonatkozó okiratok tényleges tartalmát. Az elsőfokú bíróság nem a tényállásában rögzítette – de bizonyítékként értékelte és az indokolása részét képezi –, hogy a 2. számú Kft. szándéka szerint átadta vevőállományát, a vevők pedig szándéknyilatkozatokat adtak az 1. számú Kft. felé. Ugyanakkor a „vevők” közül a 4. számú Kft. már két éve nem létezett, a többi vevő működő gazdasági társaság volt, azonban vagy nem az 1. számú Kft.-től vásároltak, vagy az adott időszakban egyáltalán nem volt műtrágya beszerzésük. Az üzleti terv szerint az 1. számú Kft. a hitelösszegéből alapanyagot vásárolt, a kormányhatározatban a bankgarancianyújtás céljaként előírt gazdaságélénkítés érdekében. Ezzel szemben azonban a 2. számú Kft.-nél „beragadt” műtrágya alapanyagot vásárolta meg 82 – részben fiktív – számlával a 2. számú Bank Zrt. által nyújtott hitelből, amelyre az 1. számú Bank Zrt. bankgaranciát nyújtott. Ez alapján a megvett 26800,79 tonna műtrágyából legalább 16 497 tonna műtrágya egyáltalán nem került az 1. számú Kft. birtokába, csak papíron mozgott.
[93] Ha a szerződések időpontját összevetjük ez utóbbi beszerzéssel, akkor az alábbiak rögzíthetőek: az 1. számú Kft. 2010. március 1. napján kötött a 2. számú Bank Zrt.-vel hitelszerződést, melyben a bank 2,14 milliárd forint hitelkeret rendelkezésre tartására vállalt kötelezettséget. Ezt a szerződést 2010. július 15. napján módosították az igénybevételi határidő tekintetében. Az 1. számú Bank Zrt. 2010. október 25. napján bocsátotta ki a bankgarancia nyilatkozatot. A 2. számú Bank Zrt. 2010. október 25. napján 2 140 000 000 forintot folyósított az 1. számú Kft.-nek, amely még ugyanezen a napon belső átvezetéssel a fenti 82 darab számla alapján, összesen 26800,79 tonna műtrágya ellenértékeként 2 155 508 206 forintot fizetett meg a 2. számú Kft.-nek, majd ugyanezen a napon ez a gazdasági társaság 2 252 385 677 forintot utalt a 2. számú Bank Zrt.-nek a fennálló, ekkor már 3 milliárd forintot is meghaladó tartozása törlesztésére.
[94] Az 1. számú Kft. tárgyi feltételeit vizsgálva rögzíteni kell, hogy megfelelő tárolókapacitása nem volt a műtrágya betárolására. A közraktárba beraktározott anyag kiváltásához pedig szabad pénzforrással nem rendelkezett. A beszerzések ugyanazon a napon történtek, „ugyanakkor a tetemes készlet egy napon, egymástól több száz kilométeres távolságban való telephelyeken átadása-átvétele életszerűtlen. Amit alátámaszt az is, hogy e tény ismeretében 15. számú tanú módosította a vallomását, továbbá az erre vonatkozó okirat tekintetében 16. számú tanú azt a tájékoztatást adta a KEHI vizsgálat során, hogy azok egy csőtörés miatt eláztak, míg 1. számú tanú úgy nyilatkozott, hogy soha nem látta, hogy ezek a tételek teljes egészében cégéhez kerültek volna (elsőfokú ítélet 22. oldal). Továbbá a kft.-nek nem állt rendelkezésre elegendő munkaerő sem.
[95] Ilyen tények alapján egyértelműen megállapítható, hogy az üzleti terv megvalósíthatóságának kérdése fel sem merülhet, hiszen egyértelmű következtetés vonható arra, hogy az az 1. számú Kft.-t ténylegesen irányító I. r. vádlottnak nem is állt a szándékában. Mindezek tükrében szükségtelen lett volna igazságügyi szakértő kirendelése, ami csak az eljárás szükségtelen elhúzódását eredményezte volna.
[96] A teljesség érdekében a Kúria utal arra, hogy ezen a védelem azon hivatkozása sem változtat, hogy az 1. számú Zrt. döntötte be a piacot. Ugyanis az 1. számú Kft. üzletrészei 93,17%-os tulajdonosának 2009. év második felében már a 2. számú Bank Zrt. felé 3 milliárd forint, és a 4. számú Bank Zrt. felé 316 144 074 forint tőketartozása, az 5. számú Bank Zrt. felé 985 340 640 forint lejárt tartozása, míg a 6. számú Bank Zrt. felé kb. 1,5 milliárd forint tartozása állt fenn. Ezen túlmenően a hitelezési konstrukció előtt sem tudta a 2. számú Kft. a meglévő alapanyagot eladni, továbbá a megvásárolt alapanyag nem teljes egészében került az 1. számú Kft. birtokába és a vevő állomány a jelentős részt a 2. számú Kft. volt.
[97] Végül, ha a másodfokú bíróság ennek a bizonyításnak az elrendelését indokoltnak tartotta és egyben annak elmaradását részbeni felderítetlenséget eredményező megalapozatlanságnak értékelte, akkor ennek kiküszöbölése érdekében – az elsőfokú bíróság által értékelt bizonyítékok átértékelése helyett – az igazságügyi szakértő kirendelésére törvényes lehetősége lett volna. Ezzel szemben a harmadfokú bíróság megállapítja, a büntetőügy bírósági szakaszában az eljárásban részt vevő, bizonyítási indítvány tételére jogosult személyek közül senki sem indítványozta a könyvszakértői bizonyítás elrendelését, az elsőfokú bíróság pedig azt hivatalból nem tartotta szükségesnek.
[98] A Be. jogalkotói indokolásának általános részében kifejtésre került, hogy „a törvény szerint a büntetőeljárásnak több eljárási szereplő tevékenységén keresztül biztosított az igazság kiderítése, a döntéseket valósághű tényállásra kell alapozni. A törvény strukturális jelentőségű újítása a bíróság tényállás-tisztázási kötelezettségének újragondolása. A bíróság a tényállás tisztázása során bizonyítási eszközt indítvány alapján szerezhet be, ennek hiányában nem köteles bizonyítási eszközök beszerzésére és vizsgálatára.” A Be. 163–164. §-aihoz írt jogalkotói indokolás szerint „a bíróságnak tehát lehetősége van arra, hogy hivatalból, teljes körben tisztázza a tényállást, azonban a vád bizonyítására nem kötelezhető, és ezért a vád bizonyítási kötelezettségének elmulasztása a bíróságra nem telepíthető az ítélkező funkciótól idegen következményeket.”
[99] Az Alkotmánybíróság a 20/2020. (VIII. 4.) AB határozatában rögzítette, a bíróságnak a valósághű tényállás megállapítására kell törekednie. A valósághű tényállás felderítése legitim indokot ad ahhoz, hogy a bíróságnak – a vádlói, a védői inaktivitást korrigálva – indítvány nélkül be kell szereznie és vizsgálnia kell a bizonyítási eszközöket, amelyek a tényállás megállapításához szükségesek. A bíróság hivatalbóli bizonyítási tevékenységének legfőbb korlátja annak célhoz kötöttsége azáltal, hogy kizárólag a valósághű tényállás megállapítására irányul.
[100] A Be. Alapvető Rendelkezések részében tárgyalt alapelvek természetszerűleg áthatják az egész büntetőeljárást és az egyes büntetőeljárási rendelkezések alkalmazását. Ezért az alapelvek tiszteletben tartásáról a bíróságoknak a bizonyítás, így a hivatalból történő bizonyítás során is gondoskodniuk kell.
[101] A bíróságok hivatalbóli bizonyítási tevékenysége célhoz kötött: kizárólag a valósághű tényállás megállapítására irányul. Főszabály, hogy a büntetőeljárásban a vádló bizonyítási kötelezettsége az elsődleges, és a bíróság a tényállás tisztázása során bizonyítékot indítvány alapján szerez be. Kivételesen, méghozzá a valósághű tényállás megállapítása érdekében, és az eljárási alapelvek érvényesítése mellett, a bíróság indítvány hiányában is intézkedhet a bizonyítékok beszerzése iránt. A bíróság indítvány hiányában is határozhat bizonyíték beszerzéséről, a hivatalbóli bizonyítás lehetősége csak a valósághű tényállás megállapítása érdekében és az Alaptörvény rendelkezéseiből fakadó követelmények szerint történhet, különösen az eljárási feladatok megoszlásának tiszteletben tartása és a pártatlanság fenntartása mellett.
[102] A harmadfokú bíróság megállapította, hogy könyvszakértői vélemény beszerzése – a már kifejtettek szerint – szükségtelen volt, mivel az elsőfokú bíróság a valósághű tényállást ennek hiányában is meg tudta állapítani. Az üzleti terv megvalósíthatóságának kérdése azért lényegtelen, és szükségtelen ennek könyvszakértői véleménnyel történő tisztázása, mert a feltárt, beszerzett és megvizsgált bizonyítékok okszerű értékelése alapján megállapított tényállás szerint erre szándék sem volt, a hitelfelvételt megelőző és azt követő tények ezt megnyugtatóan igazolják.
Arra figyelemmel, hogy az 1. számú Kft. nem volt képes a forgóeszközhitelszerződésben írt kötelezettségeinek teljesítésére, és a hitel igénybevételét követő működése sem az egyébként megvalósíthatatlan üzleti tervnek megfelelő volt, egyértelműen következtetést lehet vonni arra, hogy néhai I. r. vádlottnak a teljesítésre nem csupán reális lehetősége nem volt, hanem erre irányuló szándéka sem volt. A néhai I. r. vádlott tényleges irányítása alatt álló 1. számú Kft. a hitel felvételét követően csupán egy havi részletet fizetett meg és a kamatok fizetésével is rövidesen felhagyott.
[103] A másodfokú bíróság megalapozatlansági oknak jelölte meg az elsőfokú ítélet iratellenességét, azonban – egy kivétellel – elmulasztotta megjelölni, hogy az elsőfokú bíróságnak az ügy megítélése szempontjából lényeges ténymegállapítása(i) mely bizonyíték(ok) tartalmával áll(nak) ellentétben. Nem értékelhető iratellenességnek, ha az elsőfokú bíróság az általa el nem fogadott bizonyítékot a tényállás megállapítása során nem vett figyelembe, vagy ha az adott bizonyítékot annak tényleges tartalma szerint értékelt és ennek ítéletében nem kifogásolható módon az indokát adta. A Kúria osztotta a Legfőbb Ügyészség álláspontját abban, hogy az egyes bizonyítékok tartalmának hiányos és nem a valóságnak megfelelően ismertetése nem e megalapozatlansági ok megállapítását, hanem eljárási szabálysértésként az indokolási kötelezettség teljesítésének helytelenségét eredményezheti, ami relatív eljárási szabálysértésként értékelendő.
[104] Az ítélőtábla által nevesített egy iratellenesség arra vonatkozott, hogy az 1. számú Kft. a bankgarancia nyújtása iránti kérelemhez hamis vételi szándéknyilatkozatokat nyújtott be, amelyek valótlan tartalmúak voltak, ezzel szemben ez csak egy szándéknyilatkozat esetében állapítható meg. Az elsőfokú bíróság e ténymegállapítása (elsőfokú ítélet 14. oldal 4. bekezdés) a szándéknyilatkozatok szerinti gazdasági társaságok részéről meghallgatott tanúk vallomásán alapult. Ezek közül a 4. számú Kft. részéről meghallgatott 14. számú tanú a vallomásában állította, hogy folyékony műtrágyát nem használtak, ezen túlmenően a megjelölt mennyiséget 3–4 év alatt tudták volna felhasználni, továbbá a nyilatkozaton szereplő pecsétet 2010-ben már nem használták. két tanú elismerte, hogy a szándéknyilatkozaton az ő aláírásuk szerepel, azonban azt nyilatkozták, hogy a „kézzel írt adatok” nem tőlük származnak, illetve a mennyiséget nem ők töltötték ki. Továbbá e tanúk, valamint további három tanú vallomásának tartalma alapján irathűen tette az elsőfokú bíróság azt a megállapítást, hogy „Ezen tanúk vallomása alapján igy egyértelmű, hogy az üzleti terv alapjául csatolt felmérések semmire nem kötelezték a későbbi vevőket” (elsőfokú ítélet 162. oldal 9. bekezdés). Így a bizonyítékok alapján egy gazdasági társaság esetében lehet következtetést levonni a szándéknyilatkozat hamis voltára, azonban további három esetben a szándéknyilatkozaton feltüntetetett mennyiség tartalmi hitelessége tekintetében merülhet fel kétség. Ezen túlmenően az 1. számú Bank Zrt.-hez benyújtott bankgarancia biztosítása iránti kérelemhez csatolt szándéknyilatkozatok annak igazolására szolgáltak, hogy az üzleti terv szerinti első évben megtermelt áru teljes mennyiségére van vevő kereslet. Ezzel szemben a szándéknyilatkozatok a tényleges vételi szándékot nem igazolták. Továbbá a vevői körbe – ténylegesen – a 2. számú Kft. tartozott, a folyékony műtrágya jelentős részét részére értékesítették volna. Így a szándéknyilatkozatok a tényleges vételi szándék igazolása tekintetében is megtévesztésre alkalmasak voltak.
[105] A másodfokú bíróság ugyancsak megalapozatlansági okként jelölte meg, hogy az elsőfokú bíróság a megállapított tényekből további tényre helytelenül következtetett, azonban e tekintetben is elmulasztotta megjelölni, hogy mely tényekre vonatkozott ez a megállapítás. Ugyanakkor a másodfokú bíróság – az ezt megalapozó helytelen ténykövetkeztetések bemutatása helyett – ő maga végezte el a ténykövetkeztetések levonását, melynek során – mint ahogy erre a Legfőbb Ügyészség is hivatkozott – a bizonyítékok okszerű mérlegelésén alapuló tényleges hitelkonstrukciótól eltérően az 1. számú Kft. bankgaranciával biztosított forgóeszközhitel felvételét a 2. számú Kft. 2. számú Bank Zrt.-nél lévő hiteleinek törlesztésétől elkülönítetten vizsgálta. Ezzel szemben az elsőfokú bíróság által részben ténykövetkeztetések, részben – az indokolási kötelezettség körébe tartozó – logikai következtetések alapján levont ítéleti ténymegállapításai helytállóak.
[106] Mindezek alapján a másodfokú bíróság az általa megjelölt megalapozatlansági okok hiányában egészítette ki a tényállást az elsőfokú bíróság által a terhelti vallomások el nem fogadott részeivel, amire a Be. 593. § (2) bekezdése alapján nem volt törvényes lehetősége.
[107] A másodfokú bíróság által az ítéleti tényállás alapjául szolgáló bizonyítékok alapján tett – elsősorban logikai következtetésen alapuló – megállapításaira tekintettel a Kúria az alábbiakat rögzíti:
[108] A 2010 júliusában kelt hitelkeretszerződés módosításának preambuluma a bankgarancia program céljával összhangban tartalmazza, hogy az 1. számú Kft. részlegesen átveszi a 2. számú Kft. tevékenységét és ügyfélkörét és ehhez nyújt a 2. számú Bank Zrt. forgóeszköz finanszírozásra hitelt. Olyan később bekövetkezett tény nem merült fel, amely megakadályozta volna azt, hogy az 1. számú Kft. e konstrukciónak megfelelően a 2. számú Kft. helyébe lépjen.
[109] Téves a másodfokú bíróság azon következtetése, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékból származó tényekből az I. r. vádlott hitel visszafizetési szándékára vonható következtetés, a tényekből ennek ellenkezője állapítható meg.
[110] A lehallgatási anyag tartalma és a termelőtevékenység terén – az elsőfokú bíróság által elfogadott bizonyítékokból – megállapítható tények alapján a hitel visszafizetéséhez szükséges nyereség kitermelésére minimálisan 5, de akár 10 év időtartam szükséges, melynek kezdő időpontja értelemszerűen az érdemi termelés megkezdése. Ezzel szemben áll a forgóeszközhitelszerződés futamideje. Az elsőfokú bíróság e tekintetben helyesen mutatott rá, hogy a hitel visszafizetésére csak akkor mutatkozott volna esély, ha a 2. számú Kft. gazdaságilag talpra áll, amire azonban a hitelszerződésben írtakat maradéktalanul (futamidő, visszafizetendő összeg mértéke stb.) betartva nem volt reális esély.
[111] Helytállóan állapította meg a törvényszék, hogy a hitelkonstrukció célja az állami bankgarancia összegének megszerzése volt, ennek érdekében került átütemezésre a 2. számú Kft. hiteleinek visszafizetési időpontja, ugyanis a lejárt fizetési határidejű hitel automatikusan vonta volna maga után a bankgaranciaprogramból való kimaradást (tekintettel a 2. számú Kft. készfizető kezességére). Önmagában a hitelek fizetési ütemezésének átalakítása még nem tette volna kétséget kizáróan megállapíthatóvá, hogy a cél a bankgarancia összegének megszerzése volt, csupán azon tények mutattak rá erre, hogy a 2010. szeptemberben kelt megállapodás módosítás szerint a 925 523 400 forint tartozás 2010. októberben vált esedékessé. Ezen időpontig a 2. számú Kft.-nek a hitelen kívül semmilyen jelentős bevétel nem volt várható, azaz a bankgaranciával biztosított hitelre várt a pénzintézet.
[112] Az ítélőtábla helyesen fejtette ki, hogy egy piaci alapon működő bank csak akkor nyújt hitelt, illetve engedélyezi fizetési határidő módosítást, ha annak gazdasági realitása van és a bírálat során ez a gazdaságilag értelmezhető cél igazolódni látszik. Ebből következően a 2. számú Bank Zrt. részéről eljáró II. r. vádlottnak tudnia kellett, hogy a 2. számú Kft. (aki készfizető kezes volt a forgóeszköz hitelszerződés esetében) pénzügyi-gazdasági helyzetére tekintettel a felvázolt üzleti tervből tényleges bevétele nincs és ettől a hiteltől, illetve az azt biztosító bankgaranciától csakis az várható, hogy a 2. számú Kft. a korábbi hiteleiből eredő fizetési kötelezettségének részben eleget tud tenni.
[113] A 2. számú Bank Zrt. 2009. novemberétől intensive care kezelése alatt állt a 2. számú Kft., amiből (és abból a tényből, hogy e kft. számlavezető bankja volt) következően ismeretes volt előtte a társaság gazdasági tevékenységének folyamata, mikor termel sok készterméket és jellemzően milyen időszakokban történik késztermék értékesítés, azaz mikortól várható nagyobb összegű árbevétel (így a műtrágya gyártása januártól május végéig, kivételes esetben júniusban is tart). 2010. IV. negyedévében, azaz a hitelnyújtás után a cég nagyobb összegű árbevételben ez alapján nem is reménykedhetett.
[114] Ezekkel összefüggésben értékelendő a hitelnyújtás során megszerzett pénz útja. A 2 140 000 000 forint a hitelnyújtás napján átvezetéssel került a 2. számú Kft. számlájára, és ezt az összeget a rendkívül elnehezült helyzetben lévő 2. számú Kft. 132 385 677 forinttal megnövelten a 2. számú Bank Zrt.-vel szembeni tartozásának csökkentésére fordította.
[115] A tartozás jelentős mértékű csökkentésével mind a 2. számú Kft., mind az 1. számú Kft. olyan pénzügyi helyzetbe került, amely kizárta, hogy érdemi termelőtevékenységet folytasson.
[116] Az 1. számú Kft.-nek a korábban a 3. számú Bank Zrt.-től felvett 40 000 000 forint összegű hitel is működési nehézséget okozott, a 2. számú Kft.-től történt alapanyag vásárlás eredményeképpen pedig a forgóeszköz hitelből nem maradt pénze a termelés beindítására és a 2. számú Kft. pedig a korábbi hitelének a törlesztése után szintén nem rendelkezett megfelelő anyagi erőforrással.
[117] Mindebből következően nem valósulhatott meg (és nem is valósult meg) az a preambulumban megjelölt cél, mely szerint az 1. számú Kft. átveszi a 2. számú Kft. tevékenységi körét és ügyfeleit.
[118] Az 1. számú Kft. hitelfelvételt követő működése gazdaságilag célszerűtlen volt. A hitel felvételét megelőzően 120 000 000 forintos beruházás valósult meg, ami okszerű gazdálkodás esetén feltételezi a termelés nagyobb volumenű beindítását, a preambulumban megjelöltek megvalósítását. Ezzel ellentétesen a rendkívül nagy összegű hitelből megvásárolt alapanyagok feldolgozás helyett részben visszakerültek a 2. számú Kft.-hez, következésképpen nem volt miből készterméket gyártani.
[119] Az üzleti tervben jelzett évi százezer tonnás termelés csupán akkor valósulhatott volna meg, ha legalább 5 dolgozót felvesz az 1. számú Kft. és beindítanak még egy műszakot, továbbá, ha megoldják a tárolóhely kapacitás növelését. Ilyen volumenű termeléshez a rendelkezésre álló tárolókapacitás ugyanis elégtelen volt, amit bérléssel jelentős mértékben bővíteni kellett volna, azonban sem erre, sem további dolgozók felvételére nem került sor (nyomozati iratok 1418. oldal).
[120] Az elsőfokú bíróság helyesen állapította meg (elsőfokú ítélet 24. oldal 3. bekezdés), hogy az 1. számú Kft. részéről gazdaságilag értelmezhetetlen volt a hitel teljes összegét alapanyag beszerzésre költeni, mert a folyamatos gyártás nem egyszeri, hanem folyamatos alapanyag beszerzést igényelt volna. Emellett az 1. számú Kft.-nek az alapanyag beszerzése és annak átvezetéssel történő kifizetését követően szabad pénzügyi forrása sem maradt a termeléshez szükséges harmadik műszak beindításához, illetve a tárolókapacitás bővítéséhez.
[121] A megvásárolt alapanyag jelentős része vámraktáron volt elhelyezve, amelynek a kiváltása további jelentős pénzösszeget igényelt volna, ami azonban nem állt az 1. számú Kft. rendelkezésére. E kft. további hitelhez sem juthatott, következésképpen a hitelfelvételt követő tevékenységéből így aggálytalanul ugyancsak az a következtetés vonható le, hogy az üzleti terv megvalósításának nem volt realitása.
[122] Az elsőfokú bíróság 2. számú tanú és 1. számú tanú vallomására alapította azon ténymegállapítását, hogy az 1. számú Kft. a számlák és átadás-átvételi jegyzőkönyvek szerinti alapanyag mennyiséget nem vehette át, mivel ezt az okiratokon szereplő mennyiség és időpont (egyetlen nap) egyértelműen kizárja. Így az átvételét igazoló okiratokat csupán aláírták, de árumozgás nem volt. A megvásárolt alapanyagok egy saját és három bérelt raktárban voltak elhelyezve, melyek feletti rendelkezési jog került át az 1. számú Kft.-hez, mely cég rövidesen visszaértékesített 1,5 milliárd forint értékű készletet a 2. számú Kft.- nek.
[123] Azon 82 számla, melyekkel az 1. számú Kft. az alapanyagokat megvásárolta a 2. számú Kft.-től, szintén valótlan tartalmúak voltak, ugyanis mindegyiken egy tétel alapanyag szerepelt, valamennyi számla ugyanazzal a dátummal keltezett. A számlákhoz csatolt szerződések dátum nélküliek, azokon szállítási határidő van csak feltüntetve. A számlák kiállításának időpontja és a számlák sorszáma ütköznek egymással, ami a számlák feltüntetett kiállítási időpontjának lehetetlen voltát igazolja.
[124] Tévesen – és tényleges megalapozatlansági ok hiányában törvénysértően – értékelte az elsőfokú bírósághoz képest a másodfokú bíróság az üzleti tervhez csatolt igényfelmérő lapok, mint okirati bizonyítékok jellegét és az elsőfokú bíróságtól eltérően értékelte a tanúvallomásokat ezek okirati bizonyítékok tekintetében.
[125] Az ítélőtábla (a törvényszékkel egyezően) az igénylőlapokról azt fejtette ki, hogy azok jogi értelemben vett kötőerővel nem rendelkeznek, az igényfelmérő lapok alapján a nyilatkozatot tevők nem kötelesek az 1. számú Kft.-től a megjelölt termék mennyiséget megvásárolni, mivel az igényfelmérő lapok kitöltését követően, a naptári év elején konkrét ajánlatok alapján történik a beszerzés, illetve vásárlás. Ugyanakkor az ítélőtábla tévesen – az elsőfokú bíróság bizonyítékértékelő tevékenységét felülmérlegelve – tette azt a megállapítást (indokolás [120] bekezdés), hogy az igényfelmérő lapok egy kivételével valódiak és valós tartalmúak voltak.
[126] Az ítélőtábla (az elsőfokú bírósággal egyezően) megállapította (másodfokú ítélet [121] bekezdés), hogy a 4. számú Kft. kivételével az igényfelmérőlapokon nem a megkeresett cég töltötte ki a mennyiséget, az e körben kihallgatott tanúk szerint azonban a feltüntetett adat a valós mennyiséget tükrözte. Ez ellentétben áll az elsőfokú bíróság által értékelt tanúvallomásokkal.
[127] A rendelkezésre álló tények alapján helyesen arra vonható következtetés – ahogy azt a Kúria már kifejtette –, hogy ezek az igényfelmérő lapok valótlan tartalmúak. Ha a mennyiséget nem a nyilatkozók töltötték ki, az egyrészt formai hiba, másrészt tartalmi valótlanság, mivel a nyilatkozók arról nem nyilatkoztak, hogy mekkora mennyiséget kívánnak a későbbiekben beszerezni. Így az ismeretlenül maradt személy az igényfelmérő lapok egyik leglényegesebb elemét hamisította meg olyanként, mintha az ismeretlen által beírt mennyiséget potenciális vevő nyilatkozta volna.
[128] Helytálló azon ítélőtáblai megállapítás, hogy az igényfelmérő lapok vásárlási kötelezettséget nem jelentettek, ebből azonban – az elsőfokú bíróságtól eltérően – azon téves következtetést vonta le, hogy annak emiatt nincs jelentősége. Az elsőfokú bíróság helyesen ismerte fel, a hitelkérelemhez mellékelendő üzleti tervnek azért voltak mellékletei az igényfelmérő lapok, mert azok bizonyították a bank felé, hogy a hitelkérelemmel célzott gyártás eredményére szükség van, a piac az iránt érdeklődik, várhatóan értékesítésre kerül az üzleti terv szerinti mennyiségben gyártandó késztermék, amiből következően igen nagy valószínűséggel a hitelfelvevőnek lesz olyan mértékű bevétele, illetve nyeresége, melyből a hitel visszafizetése biztosított.
[129] Az igényfelmérő lapok közül a 4. számú Kft. nevében kitöltött mennyiség rendkívül eltúlzott mértékű, a többi gazdálkodó nevében megjelölt mennyiség szokásosan felhasznált mennyiség, de az 1. számú Kft. irányában valós érdeklődés nélküli, következésképpen alkalmas a pénzintézet megtévesztésére.
[130] Az elsőfokú bíróság arra a megállapításra jutott, hogy a hitel fedezetéül ajánlott ingatlanok értékbecslése tartalmilag hamis (elsőfokú ítélet 52. oldal). Ezt arra tekintettel állapította meg, hogy a fedezetül ajánlott 4 ingatlan forgalmi értéke 2010. január 20. napján a szakvélemény szerint összesen 182 100 000 forint volt. A 2. számú Kft. által megbízott cég végezte el a fedezetül ajánlott négy ingatlan értékbecslését, az első becslés szerint az ingatlanok értéke 2009. tavaszán 1 189 900 000 forint volt, 2010. januárjában 1 224 900 000 forint, mely becslés a hitelkérelemhez lett mellékelve. Mivel a fedezeti érték megállapításakor 0,7-es szorzót kell alkalmazni, a fedezeti érték kevéssel a szükséges alatt volt. Ezt követően 2010. március hónapban újabb értékbecslés került elkészíttetésre, melynek szöveges része szó szerint megegyezett a korábbival, csupán az ingatlanok értéke változott a szükséges fedezeti értéket meghaladó, 74,5%-os mértékűre. Ezzel szemben rendelkezésre állt e négy ingatlanra egy 91 000 000 forint, illetve egy 126 000 000 forint összegű értékmeghatározás. Mindezek alapján arra vonható okszerű következtetés, hogy csakis a tartalmi valótlanság eredményezhette az új értékbecslést, figyelemmel arra is, hogy a becslések, illetve szakvélemény készítése közötti időszakban az ingatlanok forgalmi értékét növelő, vagy csökkentő tény nem következett be.
[131] A másodfokú bíróság e szakvélemény, illetve értékbecslések hitelességéről, elfogadhatóságáról eltérően foglalt állást arra hivatkozással, hogy az első alkalommal benyújtott értékbecslés kisebb mértékben korrigálásra került, illetve korábban más banki hitelek nyújtásához más bankok elfogadták. Álláspontja szerint önmagában az ingatlanok értékének eltérő, jóval alacsonyabb összegben történő megállapítása még nem teszi kétséget kizáróan megállapíthatóvá a hitelkérelemhez mellékelt értékbecslés valótlanságát. Ez a logikai következtetés azonban a rendelkezésre álló valamennyi bizonyíték tükrében nem tekinthető a logika szabályának megfelelőnek.
[132] Ezen túlmenően a nyomozás során a Be. 188. § (1) bekezdésének megfelelően szakértőt vettek igénybe, mivel a fedezetül szolgáló négy ingatlan hitelkérelemkori értékének megállapítása különleges szakértelmet igényelt. A szakvéleményt az elsőfokú bíróság nem találta hiányosnak, homályosnak, egyéb fogyatékosságban szenvedőnek, ilyen aggályt az eljárásban részt vevő személyek közül senki sem fogalmazott meg.
[133] A másodfokú bíróság tehát az elsőfokú bíróság által bizonyítékként elfogadott és valós tartalmúnak értékelt szakértői véleményből – megalapozatlansági ok hiányában – vonta le azon, az elsőfokú bíróságétól eltérő tartalmú következtetést, hogy az 1. számú Bt. értékbecslésének valótlan tartalma kétséget kizáróan nem bizonyítható. A másodfokú bíróság ezzel a bizonyíték hitelessége törvényben tilalmazott felülmérlegelésének talajára tévedt.
[134] A másodfokú bíróság hiányosnak minősítette az elsőfokú bíróság ítéletének indokolását (másodfokú ítélet [99] és [108] bekezdései), megállapítása szerint a törvényszék indokolásában rögzítette, hogy a tényállást részben a gazdasági bíróságok ítéleteire alapította, de nem tért ki arra, hogy a polgári bíróság ítéletének melyik megállapításait fogadta el. Kifejtette, hogy a gazdasági ügyben eljárt bíróságok ítéletei okirati bizonyítéknak tekintendők, ezért az elsőfokú bíróságnak indokolt lett volna állást foglalnia a gazdasági ügyben eljárt bíróságok egyéb, az ügy szempontjából releváns megállapításait érintően is. Ezen túlmenően a bűncselekmények megvalósulása körében a polgári bíróságtól eltérő jogkövetkeztetésre jutott, de ennek ellenére nem indokolta meg, hogy a polgári bíróság ítélete (mint okirati bizonyíték), illetve az annak alapjául szolgáló 1. számú Bank Zrt. által készített iratok miért nem fogadhatóak el.
[135] A Be. 7. § (5) bekezdése kimondja, abban a kérdésben, hogy a terhelt követett-e el bűncselekményt, a bíróságot, az ügyészséget és a nyomozó hatóságot nem köti a polgári, a közigazgatási, a szabálysértési, a fegyelmi vagy más eljárásban hozott határozat, illetve az abban megállapított tényállás. A büntetőjogi felelősség önálló elbírálásának elve nem csupán a kötőerő hiányát jelenti, a különböző eljárások jogi szabályozásából következően egy-egy releváns tény különböző eljárásjogi szabályok alkalmazásával eltérő értékelésére is sor kerülhet (EBH 2005.1343., BH 2023.2., Bfv.III.1068/2021/12.).
[136] Így jelen esetben a polgári eljárások büntető eljárásjogitól eltérő bizonyítási szabályai vezethetnek eltérő tényállás és eltérő jogkövetkeztetés levonására.
[137] A gazdasági peres ügyben hozott ítélet okirati bizonyíték ugyan, azonban csakis azt bizonyítja, hogy a gazdasági ügyben eljáró bíróság milyen döntést hozott, az ítéletében megállapított tényállás a Be. 7. § (5) bekezdésére figyelemmel a büntetőügyben eljáró bíróságot nem köti abban a kérdésben, hogy a vádlott elkövette-e a bűncselekményt. Így a más eljárásban hozott határozat a büntetőügyben eljáró bíróság számára a bizonyítási kötelezettséget nem váltja ki, a büntetőbíróság számára a polgári perben felhasznált okiratok, szakvélemények és egyéb bizonyítási eszközök bírnak csupán jelentőséggel, ezeket használhatja fel a büntetőbíróság a tényállás megállapításánál.
[138] Ebből következően a törvényszéknek nem volt kötelessége arra nézve, hogy indokolja, a polgári bíróság ítéletének mely megállapítását fogadta el, mert a büntetőbíróságnak a tényállást a bizonyítékok egyenként és összességében történő, a logika szabályai szerinti értékelésével kell megállapítania, a más bíróság, hatóság ténymegállapítási tevékenysége és jogi álláspontja számára szükségtelen, azzal foglalkoznia nem is perrendszerű.
[139] Az elsőfokú bíróság helyesen foglalt állást II. r. vádlott tudattartalmát illetően, amikor a megállapított tényekből arra a következtetésre jutott, hogy II. r. vádlott tudomással bírt néhai I. r. terhelt szándékáról, annak megvalósításában segítette. A II. r. vádlott 2009. IV. negyedévétől volt a 2. számú Kft. és az 1. számú Kft. ügyfélreferense és kapcsolattartója. A hitelkeretszerződés alapján a hitel lehívására 2010. október 25. napján került sor, napján került sor, de még ezt megelőzően, 2009. IV. negyedévében egyeztetést folytatott I. r. és II. r. vádlott a 2. számú Kft. lejárt hiteleinek rendezése tárgyában. A hitel folyósítását követően az 1. számú Kft. csupán az első részletet fizette meg, a kamatokat is csak több részletben fizette, ennek ellenére II. r. vádlott csupán látszólagos intézkedéseket tett, az első érdemi intézkedés 2013. január 30-án történt, több mint 2 év késedelemmel került sor a szerződés felmondására. A 2. számú Bank Zrt. teljeskörűen nem inkasszált a fizetési késedelem ellenére, mivel az inkasszálás lehetősége nem terjedt ki az 1. számú Kft. és a készfizető kezes társaságok valamennyi és esetleg később nyitandó bankszámláira.
[140] Az ilyen mértékű késlekedés a banki gyakorlatban nem csupán szokatlan, hanem kivételesnek is tekinthető.
[141] Amikor a 2. számú Kft.-nek lejárt tartozása volt, II. r. vádlott személyesen kérte munkatársát, hogy az ő felelősségére töröljék a KHR-ből a lejárt tartozás tényét, ami a bankgarancia nyújtásának akadálya lett volna.
[142] A 2. számú Bank Zrt. részéről a forgóeszközhitel nyújtására annak ellenére került sor, hogy a hitelkeretet a 82 darab számla nettó összegének kellett volna elérnie, ugyanakkor ezt csupán a számlák áfával növelt összege érte el.
[143] A Be. 619. § (3a) bekezdése szerint, ha a másodfokú bíróság az 593. § (1) és (2) bekezdésére figyelemmel törvénysértő módon állapított meg az elsőfokú bíróságtól eltérő tényállást, a harmadfokú bíróság az ítéletnek a másodfokú bíróság eltérő tényállás megállapítását eredményező részét kirekeszti és a másodfokú bíróság által felmentett vagy megszüntetéssel érintett vádlott bűnösségét állapíthatja meg.
[144] A jogszabályi rendelkezés helyes értelmezése szerint, ha a másodfokú bíróság e szakasz alapján az eltérő tényállás megállapítást tartalmazó tényállásrészt kirekeszti, egyben az elsőfokú bíróság ítélete megalapozott részének törvénysértő kirekesztését mellőzi, vagyis a másodfokú ítéletben mellőzött elsőfokú tényállásrészt visszaállítja. Az elsőfokú bíróság megalapozott tényállásának visszaállításával megalapozottá tett tényállás alapján sor kerülhet a másodfokú bíróság által felmentett vagy megszüntetéssel érintett vádlott bűnösségének megállapítására. A harmadfokú bíróság emellett a Be. 619. § (3b) bekezdése értelmében a (3a) alkalmazásával megalapozottá tett – lényegében visszaállított elsőfokú – tényállást az elsőfokú, illetve másodfokú bíróság által lefolytatott bizonyítást érintő ügyiratok alapján, ténybeli következtetéssel kiegészítheti és helyesbítheti (Kúria Bhar.I.1375/2022/5.).
[145] A Kúria ugyanakkor megállapította, hogy a fentiek szerint visszaállított elsőfokú tényállás az ügyiratok tartalma alapján helyesbítésre, illetve kiegészítésre szorult, ezért a Be. 619. § (3b) bekezdése alapján azt az alábbiakban helyesbítette, illetve egészítette ki:
- a 2. számú Kft. végelszámolásának kezdőidőpontjával, és a felszámolása elrendelésének dátumával;
- 2. számú Kft.-nek a 2. számú Bank Zrt., a 4. számú Bank Zrt., az 5. számú Bank Zrt. és a 6. számú Bank Zrt. felé fennálló hitelállománya összesen 7 116 milliárd forint volt 2010. februárjában;
- a 2. számú Kft. 2. számú Bank Zrt.-vel korábban megkötött hitelszerződéseit a szerződő felek több alkalommal módosították 2010. év elején annak érdekében, hogy az 1. számú Kft. nagyösszegű hitel felvétele előtt – az e szerződésben készfizető kezességet vállaló – 2. számú Kft.-nek a forgóeszközhitel nyújtásának akadályát képező lejárt tartozása ne legyen. A módosítások alapján a 2. számú Kft. már fennálló tartozásának esedékességét későbbi időpontokban állapították meg és a hitelszerződések módosítását a megjelölt napokon foglalták közjegyzői okiratokba. A fizetési határidő egy szerződés kivételével 2010. októberi volt;
- az 1. számú Kft. a 2. számú Bank Zrt.-vel kötött forgóeszközhitel szerződése alapján a havi 31 538 461 forint törlesztőrészletet, továbbá a kismértékben változó összegű kamatot és a hitelfelvétellel kapcsolatos egyéb díjakat 2014. december 31. napjáig minden hónapban, legkésőbb a hónap utolsó napjáig, továbbá 2015. januárban és februárban a szerződésben megjelölt napig volt köteles megfizetni. Összességében a havonta fizetendő teljes összeg kb. 50 000 000 forint volt. Az 1. számú Kft. csak az első havi részletet, valamint több részletben 20 661 300 forint kamatot fizetett meg;
- A vállalkozások tartós forgóeszköz hiteleinek biztosítandó MFB Gazdaságélénkítő Bankgarancia Programról szóló 1122/2009. (VII. 23.) Kormányhatározat a közzétételt követő napon lépett hatályba, melynek 1.a) pontja szerint a Kormány a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 2. § k) pontja alapján úgy határoz, hogy elsődlegesen a termelő tevékenységet végző vállalkozások részére MFB Gazdaságélénkítési Bankgarancia Program kerüljön meghirdetésre, 8 milliárd forintos bankgarancia keretösszeggel, a tőkeösszeg 80%-ának megfelelő mértékű, pici alapú bankgarancia biztosításával vállalkozások éven túli lejáratú forgóeszközhiteleihez. Az 1.b) pont szerint a Kormány úgy dönt, hogy az MFB Gazdaságélénkítési Bankgarancia Program keretében az 1. számú Bank Zrt. által biztosított bankgarancia 90%-a erejéig a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 35. § (2) bekezdésében meghatározott keretet terheli. Az MFBtv. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján vállalt jogszabályi alapú költségvetési készfizető kezességvállalásért az 1. számú Bank Zrt.-nek a program keretében nyújtott bankgarancia összegének 90%-ára kezességvállalási díjat kell fizetnie a Magyar Állam javára. Az 1. számú Bank Zrt. által fizetendő egyszeri, a vállalt bankgarancia futamidejéhez igazodó kezességvállalási díj mértéke egyéves bankgarancia esetén az állami kezességvállalással érintett összeg 0,3 %-a kétéves bankgarancia esetén 0,58%-a, hároméves bankgarancia esetén 0,75%-a, négyéves bankgarancia esetén 1,05%-a, ötéves bankgarancia esetén 2%-a.
- A MFB Gazdaságélénkítési Bankgarancia Program szabályait a 18/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás, a Termékleírás, a Terméktájékoztató és az Útmutató alkották. A Termékleírás és az Útmutató 4.5. pontja szerint a bankgarancia nem vehető igénybe folyószámlahitelhez, rulírozó forgóeszközhitelhez, már meglévő forgóeszközhitelhez, így nem vehető igénybe olyan hitelhez/kölcsönhöz sem, amely egy meglévő hitel/kölcsön kiváltására irányul. Az MFB Bankgarancia csak új forgóeszközhitelhez/kölcsönhöz vehető igénybe. Az Útmutató 9. pontja szerint az 1. számú Bank Zrt.-nek benyújtott forgóeszköz hitelszerződés nem módosítható a bankgarancia nyilatkozat kiadásáig. Ellenkező esetben az 1. számú Bank Zrt. a bankgarancia nyilatkozat kibocsátását megtagadja.
- Az 1. számú Kft. és a 2. számú Kft. között alapanyag vásárlásról kiállított 82 darab számla sorszámai nem egyeznek a kiállításuk idejének sorrendjével az ítéletben meghatározott sorszámú számlák viszonyában.
- A törvényszék ítéletével kötelezte az 1. számú Bank Zrt.-t, hogy a 2. számú Bank Zrt. részére fizessen meg 1 686 769 230 forint főkövetelést és járulékait, az ítélőtábla ítéletével az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. A jogerős ítélet alapján az 1. számú Bank Zrt. 2 121 561 397 forintot fizetett meg a 2. számú Bank Zrt.-nek tőke, kamat, perköltség jogcímén.
[146] A Kúria a fentiek szerint megállapított és a harmadfokú eljárásban irányadó tényállás alapján vizsgálta a sérelmezett ellentétes döntés vonatkozásában a II. r. vádlott bűnössége megállapításának és a cselekmények jogi minősítésének kérdését.
[147] A Kúria megállapította, hogy törvényesen állapította meg az elősokú bíróság a másodfellebbezéssel érintett II. r. vádlott tekintetében a bűnösségét és a jogi minősítés is törvényes.
[148] A Btk. 396. § (1) bekezdés a) pontja szerint költségvetési csalást követ el, aki költségvetésbe történő befizetési kötelezettség, vagy költségvetésből származó pénzeszközök vonatkozásában mást tévedésbe ejt, tévedésben tart, valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, vagy a valós tényt elhallgatja, és ezzel egy vagy több költségvetésnek vagyoni hátrányt okoz. E jogszabályhely (5) bekezdése a) pontja alapján a büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a költségvetési csalás különösen jelentős vagyoni hátrányt okoz. A Btk. 459. § (6) bekezdés e) pontja értelmében a vagyoni hátrány ötszázmillió forint felett különösen jelentős.
[149] A Btk. 396. § (9) bekezdés b) pontja szerint vagyoni hátrány alatt érteni kell a költségvetésbe történő befizetési kötelezettség nem teljesítése miatt bekövetkezett bevételkiesést, valamint a költségvetésből jogosulatlanul igénybe vett vagy céltól eltérően felhasznált pénzeszközt is.
[150] A Btk. 373. § (1) bekezdése alapján csalást követ el az, aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart, és ezzel kárt okoz. A Btk. 373. § (5) bekezdés a) pontja szerint a büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a csalás különösen nagy kárt okoz. A Btk. 459. § (6) bekezdés d) pontja értelmében a kár ötvenmillió-egy és ötszázmillió forint között különösen nagy.
[151] A vállalkozások tartós forgóeszköz hiteléhez folyósítandó MFB Gazdaságélénkítési Bankgarancia Programról szóló 1122/2009. (VII. 23.) Kormány határozat 1. pontja szerint a Kormány a) a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 2. § k) pontja alapján úgy határoz, hogy elsődlegesen a termelő tevékenységet végző vállalkozások részére MFB Gazdaságélénkítési Bankgarancia Program kerüljön meghirdetésre 50 milliárd forintos bankgarancia keretösszeggel, a tőkeösszeg 80%-ának megfelelő mértékű, piaci alapú bankgarancia biztosításával vállalkozások éven túli lejáratú forgóeszközhiteleihez; b) úgy dönt, hogy az MFB Gazdaságélénkítési Bankgarancia Program keretében az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által biztosított bankgarancia 90%-a a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 35. § (2) bekezdésében meghatározott keretet terheli. Az MFBtv. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján vállalt jogszabályi alapú költségvetési készfizető kezességvállalásért az 1. számú Bank Zrt.-nek a program keretében nyújtott bankgarancia összegének 90%-ára kezességvállalási díjat kell fizetnie a Magyar Állam javára.
[152] A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény elkövetéskor hatályos 5. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az állam a központi költségvetés terhére készfizető kezesként felel az 1. számú Bank Zrt. által a Kormány határozata alapján nyújtott hitelfinanszírozásból, valamint harmadik fél javára vállalt készfizető kezességből és bankgaranciából származó kötelezettségek teljesítéséért.
[153] Az ítéleti tényállásban írt cselekmény minősítése tekintetében elsődlegesen abban a kérdésben kell dönteni, hogy ki a cselekmény sértettje. A tényállásból kitűnően néhai I. r. terhelt szándéka a 1122/20009. (VII. 23.) Kormányhatározat alapján az MFB Gazdaságélénkítő Bankgarancia Programban szabályozott bankgarancia megszerzésére irányult, melynek 90%-ára az állam készfizető kezességet vállalt.
[154] A cselekmény időszakában hatályos 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: korábbi Ptk.) 249. §-a határozta meg a bankgarancia fogalmát: A bank kötelezettséget vállalhat arra, hogy meghatározott feltételek – így különösen bizonyos esemény beállta vagy elmaradása, illetőleg okmányok benyújtása – esetében és határidőn belül a kedvezményezettnek a megállapított összeghatárig fizetést fog teljesíteni. A 1122/2009. (VII. 23.) Kormányhatározatban a Kormány az MFB által biztosított bankgarancia 90%-ára készfizető kezességet vállalt. A Programhoz kiadott terméktájékoztató szerint a bankgarancia vállalására vonatkozó kérelem elbírálásánál, a döntés előkészítés és döntéshozatal során a Terméktájékoztatóban foglalt eltérésekkel, az 1. számú Bank Zrt. belső szabályzatainak a hitelnyújtásra és kockázatvállalásra vonatkozó előírásai alapján kell eljárnia. Döntését megküldi a Gazdasági Minisztérium részére, amely írásban utasítja az 1. számú Bank Zrt.-t a végleges döntésről. Így az állami készfizető kezesség beváltására a 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet szabályozása az irányadó.
[155] A korábbi Ptk. szabályozása alapján készfizetőkezesség kötelezettje sortartási kifogással – a törvényben meghatározott, de jelen ügyre nem irányadó esetek kivételével – nem élhet.
[156] Az irányadó tényállás szerint néhai I. r. vádlott szándéka – melyhez a II. r. vádlott segítséget nyújtott – a 2. számú Bank Zrt. forgóeszköz hiteléhez a bankgarancia érvényesítése és az abból eredő pénzösszeg megszerzése volt, mert ebből kívánta a 2. számú Kft. a 2. számú Bank Zrt. felé fennálló korábbi hitelét törleszteni. Ebből pedig okszerűen következik, hogy a szándéka a kormányhatározat ismeretében a bankgarancia 90%-os mértékéig – az állami készfizetőkezesség alapján – az állam, míg a fennmaradó 10% tekintetében az 1. számú Bank Zrt. megkárosítása volt.
[157] A sértett személyének a meghatározása tekintetében annak nincs jelentősége, hogy a NAV megtagadta az 1. számú Bank Zrt. által érvényesített készfizetőkezesség alapján a bankgarancia 90%-ának a megfizetését, mert ennek alapja nem a jogi struktúra, hanem az 1. számú Bank Zrt.-nek a Program Terméktájékoztatójában írt előírásoktól való eltérése volt.
[158] A tényállás szerint néhai I. r. terhelt felvette a kapcsolatot a 2. számú Bank Zrt.-vel, mely pénzintézet részéről II. r. vádlottal egyeztetett folyamatosan. Ennek során mindkettőjük számára egyértelmű volt, hogy a 2. számú Kft. mennyire elnehezült anyagi helyzetben van, a több pénzintézet, különösen a 2. számú Bank Zrt. felé fennálló összesen több mint 7 milliárd forint hiteltartozása van. A 2. számú Kft. a 2. számú Bank Zrt. felé fennálló hiteleit fizetni nem tudta, ezért II. r. vádlott a hitel restrukturálásában állapodott meg akként, hogy – mivel a 2. számú Kft.-nek további hitelfelvételre nem volt lehetősége – az 1. számú Kft. veszi fel a forgóeszköz hitelt, melynek a Kormány által létrehozott Gazdaságélénkítő Bankgarancia Program keretében biztosított bankgarancia lesz a legerősebb biztosítéka és a felvett forgóeszközhitelt ténylegesen az I. r. vádlott a 2. számú Kft. 2. számú Bank Zrt. felé fennálló tartozásának csökkentésére fordítja.
[159] Mindebből következően a vádlottak szándéka az állam sérelmére elkövetett cselekmény tekintetében a forgóeszközhitel 80%-ára biztosított bankgarancia 90%-ának a megszerzése volt és ennek érdekében az 1. számú Bank Zrt.-t a 2. számú Bank Zrt. és az 1. számú Kft. között létrejött forgóeszközhitel tényleges felhasználási céljában, valamint az üzleti terv megvalósíthatóságában, valamint az 1. számú Kft. hitelvisszafizetési szándékában és a visszafizetés reális lehetőségében az I. r. vádlott tévedésbe ejtette. A NAV megtagadta a készfizetőkezesség érvényesítését, így az eredeti szándéktól eltérően azt nem sikerült beváltani, emiatt vagyoni hátrány nem érte az államot, és ennek hiányában a költségvetési csalás bűntette kísérleti szakban maradt.
[160] A költségvetési csalás kísérletének megvalósulását nem zárja ki, hogy ezen bűncselekmény eredményeképpen más jogalany is károsodott, mivel a szándékolt vagyoni hátrány, illetve jogtalan haszon az alanyi oldalon jelenik meg, a vagyoni hátrány, illetve jogtalan haszon a bűncselekménynek a célja és nem az eredménye (BH 2020.231.).
[161] Az 1. számú Bank Zrt. sérelmére elkövetett cselekmény tekintetében az I. r. vádlott tévedésbe ejtő magatartása alapján az 1. számú Bank Zrt.-t a bankgarancia 10%-ának megfelelő 172 000 000 forint kár érte. Az I. r. vádlott e magatartását jogtalan haszonszerzési célzattal követte el, mivel a szándéka arra irányult, hogy az 1. számú Kft. forgóeszközhiteléből a 2. számú Kft. 2. számú Bank Zrt. felé fennálló – korábbi – hitelét visszafizesse és ezáltal a 2. számú Kft. felszámolását elkerülje. Ez alapján egyértelmű, hogy az 1. számú Kft.-nek a forgóeszközhitel visszafizetése nem állt szándékában és arra reális esélye sem volt. Az I. r. vádlott szándéka, melyhez a II. r. vádlott segítséget nyújtott kizárólag arra irányult, hogy a bankgarancia érvényesítésével a 2. számú Kft. korábbi banki hitelét átstrukturálja.
[162] A Kúria nem osztotta a védelemnek az 1. számú Bank Zrt. tudattartalma vonatkozásában kialakított álláspontját, ugyanis azon tények, hogy az 1. számú Bank Zrt. ismerte az 1. számú Kft., valamint a forgóeszközhitel esetében kezesi pozícióban lévő 2. számú Kft. vagyoni helyzetét, továbbá számolt annak a lehetőségével, hogy az 1. számú Kft. esetlegesen a forgóeszközhitelt a 2. számú Kft.-től vásárolt alapanyag kifizetésére fordítja, majd az ebből származó bevételt a 2. számú Kft. a 2. számú Bank Zrt. felé fennálló hitelének a törlesztésére fogja felhasználni, ami kizárólag a bankgaranciaprogram feltételrendszerének megkerüléseként értelmezhető, még nem jelenti azt, hogy az 1. számú Bank Zrt. egyértelműen tudta (tudattartalma kiterjedt) a bankgarancia alapját képező forgóeszközhitel tényleges célját. Ezen ismeretei ugyanis kizárólag abból eredtek, hogy az 1. számú Bank Zrt. elemezte a kockázati tényezőket, melynek során a fentiek lehetőségként, és nem az 1. számú Bank Zrt. által ismert tényként merültek fel és kerültek értékelésre, azaz a tévedésbe ejtést a kockázatot jelentő tények mérlegelése nem zárja ki. Azt pedig, hogy néhai I. r. terheltnek szándékában sem állt az 1. számú Kft. hitelét visszafizetni, az 1. számú Bank Zrt. nyilvánvalóan nem tudta, amennyiben ugyanis ezen ismeret birtokában lett volna, akkor nem kötött volna olyan ügyletet, amelyből legalább a 10%-ot kitevő 171 200 000 forint kára keletkezik.
[163] Az 1. számú Bank Zrt.-t a 10%-kal azonos összegű kár érte, az 1. számú Bank Zrt. azonban a 2001. évi XX. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében egyszemélyes, zártkörű részvénytársaság formájában működő szakosított hitelintézet, azaz önálló jogi személy, és a részvényeinek a 100%-a az állam tulajdonában van [2001. évi XX. törvény 1. § (2) bek.].
[164] Az ítéleti tényállásban rögzített bűncselekményeket az követi el, aki a tévedésbe ejtést, megvalósítja, illetve a költségvetési csalás tekintetében valótlan nyilatkozatot is teszi. Aki pedig konkrét törvényi tényállási elemet nem valósít meg ezen bűncselekmények elkövetésekor, csupán részes lehet, a részes ugyanis cselekvőségével a bűncselekmény egyetlen tényállási elemét sem meríti ki, ellenkező esetben tettessé válik (BH 2018.102.II.).
[165] A részes felelősségének a megállapítására akkor kerülhet sor, ha a tényállás tartalmazza az alapbűncselekmény(ek) törvényi tényállási elemeit és a részes ahhoz nyújtott szándékos rábíró, vagy segítő magatartásának leírását (BH 2022.67.I.).
[166] A bűnsegéd tudata átfogja, hogy a tettes szándéka milyen bűncselekmény elkövetésére irányul, és ehhez a tényállásszerű cselekményhez nyújt segítséget.
[167] Az I. r. vádlott bűnösségét az elsőfokú bíróság az általa megállapított tényállás alapján a költségvetési csalás és a csalás bűntettében közvetett tettesi alakzatban mondta ki, mivel az 1. számú Kft. képviseletére jogosult 1. számú tanú a hitel tényleges célját tekintve tévedésben volt és ténylegesen I. r. vádlott utasításai alapján járt el.
[168] A II. r. vádlott munkája során került kapcsolatba néhai I. r. vádlottal, a munkakör ellátásához szükséges szabályokat kifogástalanul ismeri, a 2. számú Bank Zrt.-nél a minősített követelések specialistája volt. A 2. számú Bank Zrt. részéről ő kezelte a 2. számú Kft. hiteleit, tudomással bírt arról, hogy a 2. számú Kft. működése tovább nem hitelezhető, tudomással bírt arról, hogy a társaságnak mely bank felé milyen összegű hitelállománya van. A tényállásban rögzített forgóeszközhitel kapcsán kötelessége volt megismerni az 1. számú Kft. gazdálkodását, anyagi helyzetét. Tény, hogy közreműködésével a 2. számú Kft. öt hitelszerződését átütemezték annak érdekében, hogy ne legyen lejárt tartozása. II. r. vádlott saját maga kérte a 2. számú Kft. KHR rendszerből való törlését, továbbá a forgóeszközhitel szerződés felmondásáig érdemi intézkedést nem foganatosított a társasággal szemben. Mindezen tényekből aggálytalanul lehetett következtetni arra, hogy II. r. vádlott ismerte néhai I. r. terhelt szándékát és ahhoz szándékosan segítséget nyújtott.
[169] A Legfőbb Ügyészség álláspontja szerint II. r. vádlott felbujtóként követte el a terhére rótt bűncselekményeket, mivel a tényállás szerint II. r. vádlott volt az, aki javasolta néhai I. r. terheltnek azt a pénzügyi konstrukciót, amely szerint az 1. számú Kft.-vel a 2. számú Bank Zrt. színlelt forgóeszközhitel szerződést köt, az az alapján felveendő összeget a 2. számú Kft. 2. számú Bank Zrt.-vel szemben fennálló tartozásának mérséklésére fordítják, és a forgóeszközhitelt az 1. számú Bank Zrt.-vel „fizettetik meg” a bankgarancia lehívásával, ezen magatartás pedig túlmutat a bűnsegédi tevékenységen, felbujtói magatartásnak felel meg.
[170] Az elsőfokú bíróság e tekintetben a vádlottak egymással részben ellentétes vallomásait értékelve állapította meg a tényállást, melyet a harmadfokú bíróság a fenti – iratok alapján eszközölt – kiegészítésekkel visszaállított.
[171] A tényállás (elsőfokú ítélet 7. oldal vége, 8. oldal első három bekezdés) szerint néhai I. r. terhelt az egyeztetések során tájékoztatást kért II. r. vádlottól arról, hogy a cégcsoport jogosult-e a Gazdaságélénkítési Bankgarancia Programban való részvételre, majd megállapodtak a konstrukcióban. A tényállás tehát nem azt tartalmazza, hogy néhai I. r. terheltnek eleinte nem állt szándékában bűncselekmények elkövetésével csökkenteni a 2. számú Bank Zrt. felé fennálló tartozását és erre II. r. vádlott bírta őt rá, hanem azt tartalmazza, hogy néhai I. r. terhelt részt kívánt venni a Gazdaságélénkítési Bankgarancia Programban, annak lehetőségeiről, módjáról, feltételeiről érdeklődött II. r. vádlottól, aki szakismeretei birtokában nem rávette a bűncselekmények elkövetésére néhai I. r. terheltet, hanem ahhoz szándékosan segítséget nyújtott, magatartása tehát a Btk. 14. § (2) bekezdésében meghatározott bűnsegédi.
[172] Mindezek alapján a Kúria II. r. vádlott bűnösségét költségvetési csalás bűntettének kísérletében [Btk. 396. § (1) bek. a) pont és (5) bek. a) pont], valamint csalás bűntettében [Btk. 373. § (1) bek. és (6) bek. a) pont] állapította meg, melyeket bűnsegédként [Btk. 14. § (2) bek.] követett el.
[173] Az ügyészi fellebbezés büntetéskiszabás körében is súlyosításra irányult.
[174] A harmadfokú bíróság megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a büntetéskiszabási körülményeket feltárta, azokat számba vette és súlyukra tekintettel értékelte. Enyhítő körülményként értékelte II. r. vádlott büntetlen előéletét, azt, hogy 4 gyermeke eltartásáról gondoskodik, a költségvetési csalás kísérleti szakban maradt, a bűncselekményeket bűnsegédként követte el, valamint az időmúlást. Súlyosító körülményként vette figyelembe a költségvetési csalás elszaporodottságát, valamint azt, hogy a vagyoni hátrány és a csalási kár mértéke is a minősítést megalapozó értékhatár háromszorosa. A Kúria ezt azzal egészíti ki, hogy a másodfokú bíróság ítéletének kihirdetése óta eltelt időmúlás további enyhítő körülmény.
[175] A Kúria a II. r. vádlottal szemben – a Btk. 81. § (1) és (2) bekezdésére tekintettel – halmazati büntetést szabott ki. Az irányadó halmazati büntetési tételkeret 5 évtől 15 évig terjedő szabadságvesztés. A nagyszámú enyhítő körülményre tekintettel, különösen a II. r. vádlott bűnsegédi elkövetői alakzatára és a költségvetési csalás bűntettének kísérleti szakban maradására – a Btk. 82. § (1) bekezdés és (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásával – a szabadságvesztés tartamát a Kúria 2 évben állapította meg, melynek során kiemelt jelentőséget tulajdonított II. r. vádlott rendezett személyi (családi) körülményeinek is. A szabadságvesztés végrehajtási fokozata a Btk. 37. § (2) bekezdés a) pontja alapján börtön. A II. r. vádlottnak fel nem róható jelentős időmúlásra (az elkövetési idő óta közel 15 év telt el) tekintettel a szabadságvesztés büntetés végrehajtását a Kúria a Be. 85. § (1) bekezdése szerint próbaidőre felfüggesztette, mivel II. r. vádlott személyi körülményei és a büntetőeljárás időtartama alatt tanúsított magatartása alapján alaposan feltehető, hogy a büntetés célja annak végrehajtása nélkül is elérhető. A próbaidő tartamát a Btk. 85. § (2) bekezdésében meghatározott keretek között a törvényi maximumhoz közelálló 4 évben határozta meg, figyelemmel a bűncselekmények tárgyi súlyára.
[176] A Be. 38. § (2) bekezdése értelmében megállapította, hogy a szabadságvesztés esetleges végrehajtása esetén a II. r. terhelt legkorábban a szabadságvesztés büntetése kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra.
[177] A II. r. vádlott a bűncselekményeket foglalkozási szabályainak megszegésével követte el, így a Btk. 52. § (1) bekezdés a) pontja alapján foglalkozástól eltiltás büntetés kiszabására is lehetőség van, melyre az ügyészség a fellebbezésében indítványt tett. A Kúria a II. r. vádlott büntetlen előéletére és a családi körülményeire – 4 gyermek eltartásáról gondoskodik –, valamint a közel 15 éves időmúlásra is tekintettel e büntetési nem alkalmazását nem tartotta indokoltnak, az a Btk. 80. § (1) bekezdésében meghatározott büntetési célok érvényre juttatásán túlmenő hátrányt jelentene.
[178] A másodfokú bíróság a magánfél polgári jogi igényét a II. r. vádlott felmentésére tekintettel a Be. 560. § (1) bekezdés a) és b) pontja, valamint a (4) bekezdés alapján a törvény egyéb útjára utasította. Ezen rendelkezés érdemben helyes, azonban annak jogszabályi alapja a másodfokú ítélet megváltoztatása okából eltérő. A harmadfokú bíróság a Be. 560. § (1) bekezdés m) pontjában írt okból a törvény egyéb útjára utasította a magánfél polgári jogi igényének érvényesítését, mivel annak a büntetőeljárásban való érdemi elbírálását más körülmény –, a polgári anyagi szabályoknak az érvényre juttatása – kizárja. A Ptk. 6:519. § első mondata értelmében, aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ugyanakkor a tényállásból kitűnően a kárt és a vagyoni hátrányt néhai I. r. terhelt tettesként, II. r. vádlott bűnsegédként okozta. Erre tekintettel a Ptk. 6:524. § (2) bekezdésében írt felróhatóság arányának és a sértetti közrehatás kártérítésnél értékelendő mértékének meghatározása a büntetőeljárás harmadfokú szakaszában nem lehetséges.
[179] A harmadfokú bíróság megállapította II. r. vádlott bűnösségét, az elsőfokú eljárásban felmerült bűnügyi költség megfizetésére kötelezte a Be. 574. § (1) és (4) bekezdése alkalmazásával.
(Kúria Bhar.I.90/2025/6.)